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Décision

AC.2017.0207

CDAP - AC.2017.0207 - 2018-06-14 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Chardonne, I.__, J.__, K.__, L.__

14 juin 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

K._______ est propriétaire de la parcelle n° 208 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Chardonne, au lieu-dit "Es

Sorbiers". Ce bien-fonds a une surface de 1'103 m2 et il n'est

pas bâti (en nature de pré ou pâturage). Il est classé dans la zone

d'habitation de faible densité du plan général d'affectation de la commune. K._______

a conclu avec I._______ et J._______ une promesse de vente portant sur ce

terrain.

B.

Le propriétaire de la parcelle n° 208 et les promettant acquéreurs ont

déposé le 21 juin 2016 une demande de permis de construire pour un projet de

bâtiment de trois logements. Ce projet implique la création d'un talus sur la

parcelle voisine n° 277, propriété d'L._______ et M._______.

La demande de permis de construire a été mise à

l'enquête publique du 23 juillet au 22 août 2016, puis du 23 août au 23

septembre 2016.

A._______, B._______, C._______, les époux D._______

et E._______, F._______ ainsi que les époux G._______ et H._______ (A._______ et

consorts), ont formé opposition. Les opposants sont propriétaires de parcelles

voisines, pour la plupart avec des maisons d'habitation, qui sont accessibles –

comme la parcelle n° 208 - par la route communale chemin des Sorbiers.

C.

Le bâtiment objet de la demande de permis de construire du 21 juin 2016

représente le troisième projet soumis à l'autorité communale par l'architecte

des époux I._______ et J._______. Comme le lieu-dit "Es Sorbiers" se

trouve dans le périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12

février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), la

Commission consultative de Lavaux (CCL) doit se prononcer sur les projets de

construction. Cette Commission avait émis un préavis négatif à propos des deux

premiers projets. Pour le troisième projet, elle a adopté un préavis positif le

25 mai 2016, en constatant que le dossier avait "évolué dans un sens

favorable depuis son précédent examen" et qu'elle n'avait "pas

de remarques à formuler". Ce préavis a été envoyé à la Municipalité de

Chardonne (ci-après: la municipalité).

Auparavant, la Commission communale d'urbanisme

avait aussi examiné ce troisième projet et elle avait rédigé, le 21 avril 2016,

un préavis favorable, relevant notamment que la longueur du bâtiment avait été

réduite, par rapport aux précédents projets, et qu'il était prévu l'utilisation

de matériaux sobres et de couleurs permettant une bonne intégration de la

construction.

D.

La demande de permis de construire a été transmise à la Centrale des

autorisations CAMAC, qui a recueilli les autorisations spéciales et préavis des

services cantonaux (voir synthèse CAMAC n° 154972 du 1er décembre

2016).

Après avoir pris connaissance des oppositions et

d'autres éléments du dossier, les constructeurs ont modifié leur projet sur

deux points: ils ont renoncé à l'installation d'un meuble de cuisine permanent

prévu sous un couvert à l'extérieur du volume de la construction; ils ont

réduit, en façade sud, la longueur de l'ouverture donnant sur la pièce au

sous-sol affectée en local commun/bricolage (selon des plans rectifiés portant

la date du 16 janvier 2017).

La municipalité a accordé le permis de construire

requis le 2 mai 2017. Le même jour, elle a rejeté les oppositions.

E.

Agissant le 2 juin 2017 par la voie du recours de droit administratif,

les opposants A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal d'annuler le permis de construire.

Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvel examen du projet, après mise à l'enquête publique du projet complet et

pose de gabarits, y compris les plans sur la base desquels la décision d'octroi

ou de refus du permis sera prise, ainsi que les préavis sur ces plans de la CCL,

comprenant son raisonnement et sa composition, ainsi que les autres soumissions

des constructeurs. Plus subsidiairement encore, ils concluent au renvoi de la

cause à la municipalité pour nouvel examen du projet, après communication aux

autres opposants du projet complet et pose des gabarits, y compris les plans

sur la base desquels la décision d'octroi ou refus du permis sera prise et le

préavis de la CCL comprenant son raisonnement et sa composition, ainsi que les

autres soumissions des constructeurs.

Dans leur réponse du 16 août 2017, les époux I._______

et J._______ concluent au rejet du recours et à la confirmation du permis de

construire.

Dans sa réponse du 12 septembre 2017, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 26 octobre 2017, en

confirmant leurs conclusions.

Les actuels propriétaires des parcelles nos

208 et 277 ont renoncé à se déterminer.

Considérants

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La qualité pour recourir

est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est

reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD; à propos de l'intérêt digne de protection, voir

notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. En

l'occurrence, les recourants remplissent les conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants présentent plusieurs griefs d'ordre formel, en invoquant

en particulier leur droit d'être entendus.

a) La garantie du droit

d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), comporte le droit de l'administré de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de

consulter le dossier ainsi que notamment le droit à une décision motivée.

Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al. 1 LPA-VD)

s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les parties puissent

prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur

sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.

; 129 I 85 consid. 4.1).

Pour ce qui est du

droit d’exiger qu’une décision ou un

jugement défavorable à sa cause soit motivé, il faut relever que l’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature

de l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il

suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont

guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour

l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement

la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de

recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; AC.2016.0425

du 26 septembre 2017 consid.1 et les réf.cit.). L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), en cas d'octroi du permis de construire: l'art. 116 al. 1 LATC

prescrit à la municipalité d'aviser les opposants "avec l'indication

des dispositions légales et réglementaires invoquées".

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées).

b) Les recourants reprochent en substance à la

municipalité de ne pas leur avoir communiqué certains éléments du dossier,

notamment les plans modifiés datés du 16 janvier 2017, un certificat Minergie

provisoire daté du 25 avril 2017 ("Promesse d'attribution du certificat

Minergie", envoyé à l'architecte par l'Office romand de certification

Minergie), ainsi que le préavis de la CCL.

Dans la procédure administrative en matière de

constructions, il est prévu que la demande de permis de construire soit mise à

l’enquête publique par la municipalité pendant trente jours (art. 109 al. 1 LATC),

ce qui permet à tous les intéressés de prendre connaissance du dossier élaboré

par le requérant ou constructeur. Le droit de consulter le dossier, composante

du droit d’être entendu, est ainsi garanti dans ce cadre. Si le requérant de

l’autorisation modifie son projet sur un point qui n’est pas de minime

importance, après le début de l’enquête publique, il faut alors prévoir une

enquête complémentaire (art. 72b du règlement d'application du 19 septembre

1986.

de la LATC [RLATC; 700.11.1]) ou une nouvelle enquête publique. En

revanche, le droit cantonal n'impose pas cette formalité en cas de

modifications de minime importance, proposées par le constructeur ou imposées

par la municipalité, dans la décision octroyant le permis de construire (art.

117.

LATC). Les intéressés exercent leur droit d’être entendus en formant

opposition durant le délai d’enquête (art. 109 al. 4 LATC).

Le permis de construire ainsi que la décision

motivée sur l'opposition doivent être communiqués aux opposants au terme de

cette procédure administrative. Cette communication doit comprendre les

décisions de l'administration cantonale sur les demandes d'autorisations

spéciales (art. 116 et 123 al. 2 LATC). Il n’est pas prévu, en droit cantonal,

une communication d'office aux opposants d'autres éléments du dossier, avant la

décision finale de la municipalité.

En principe, les opposants exercent leur droit

d’être entendus dans le cadre ainsi défini par les dispositions formelles du

droit cantonal de l’aménagement du territoire et des constructions, qui

respectent les prescriptions minimales prévues en droit fédéral à l’art. 33 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

En d’autres termes, ces dispositions concrétisent la garantie du droit d’être

entendu (cf. ATF 135 II 286 consid. 5). Les opposants peuvent en effet

s’exprimer sur les éléments pertinents de la demande de permis de construire,

après avoir pu consulter le dossier de cette demande.

Cela étant, les opposants peuvent également, après

la fin de l'enquête publique, demander à consulter le dossier de la procédure.

D'après leurs écritures, les recourants n'ont pas été empêchés de se rendre au

bureau communal pour prendre connaissance des derniers éléments versés au

dossier. De même que les plans mis à l'enquête publique ne sont pas communiqués

d'office aux voisins – qui doivent se déplacer dans les locaux de

l'administration communale pour en prendre connaissance, durant le délai

d'enquête –, les autres éléments du dossier n'ont pas à être diffusés par la

municipalité auprès de tous les intéressés. Les recourants se plaignent en

vain, à ce propos, d'une violation du droit d'être entendu.

c) Les recourants ont aussi eu la possibilité, avant

même de déposer leur recours (dans le délai de l'art. 95 LPA-VD) voire

ultérieurement, après la production du dossier par la municipalité, de

consulter toutes les pièces et de s'exprimer à leur sujet, dans leur mémoire de

recours et dans leur réplique. Cela est de nature à permettre qu'un éventuel

vice, dans la procédure antérieure, soit guéri par l'autorité de recours. En

effet, comme rappelé plus haut, la violation du droit d'être

entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette

dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour

autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée, ce qui est le

cas en l'espèce (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

d) Les recourants se plaignent d'une violation du

"principe d'impartialité" parce que des agents de la commune ont

accepté que les nouveaux documents précités soient versés au dossier de la

demande de permis de construire (postérieurement à l'enquête publique). Ce

grief – par lequel les recourants entendent que les opposants puissent invoquer,

après l'enquête publique, les mêmes garanties que les parties à une procédure

judiciaire, à propos de l'impartialité des tribunaux – est inconsistant, voire

téméraire.

e) Les recourants se plaignent également d'une

violation du droit à une motivation suffisante de la décision attaquée.

Cette critique est manifestement mal fondée. En

effet, la réponse à leur opposition contient une argumentation suffisante; les

destinataires pouvaient comprendre les motifs pour lesquels la municipalité

avait accordé le permis de construire, et ils pouvaient attaquer cette décision

en connaissance de cause. Les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de

motivation ont été respectées. A cela s'ajoute qu'une éventuelle violation du

droit d'être entendu des recourants aurait de toute manière été réparée au

cours de la procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant

produit une réponse motivée sur les griefs soulevés par les recourants dans

leur mémoire adressé au Tribunal cantonal et ces derniers ayant pu ensuite

répliquer. Le grief de motivation insuffisante est donc mal fondé.

3.

Toujours dans le cadre de leurs griefs d'ordre formel, les recourants

reprochent à la municipalité de ne pas avoir exigé la pose de gabarits. L'art.

93.

du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA) dispose que la municipalité peut exiger la pose de

gabarits, avec attestation de conformité d'un géomètre officiel, la production

de photomontages, de maquettes et d'un échantillonnage des couleurs et des

matériaux de la construction projetée, aux frais du constructeur et sous la

responsabilité de ce dernier.

Cette disposition, relative aux modalités de

l'enquête publique, confère à la municipalité une importante liberté

d'appréciation; notamment, elle peut aussi, à la place de gabarits, exiger la

production de photomontages. En l'espèce, l'architecte a précisément fourni des

"photomontages" (images 3D) et la municipalité pouvait estimer

qu'elle était en mesure de statuer sur la base du dossier. En d'autres termes,

elle n'a pas fait une mauvaise application de l'art. 93 RPGA (cf. aussi art.

108.

al. 3 LATC, qui a une portée équivalente).

4.

Selon les recourants, la municipalité n'a pas, dans la décision

attaquée, traité de la question de la limitation des résidences secondaires.

Le permis de construire impose l'obligation

d'utiliser l'immeuble de trois appartements en tant que résidence principale,

en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 mars 2015 sur les

résidences secondaires (LRS; RS 702). La municipalité donne en outre au

registre foncier l'ordre d'inscrire la mention "résidence principale"

sur le feuillet de l'immeuble (p. 1 in fine du permis de construire). Dans ces

conditions, on ne comprend pas le grief des recourants. Au demeurant, la

proportion de résidences secondaires sur le territoire de la commune de

Chardonne est actuellement inférieur à 20 % (13.5 % selon les indications

figurant sur la carte publiée par l'Office fédéral du développement territorial

– géoportail fédéral résidences secondaires, sous le lien internet suivant: www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du-territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/residences-secondaires.html;

cf. aussi art. 2 al. 4 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur les résidences

secondaires [ORSec; RS 702.1]), de sorte que ces restrictions ne sont plus

exigées en l'état.

5.

En conclusion de leurs griefs d'ordre formel, les recourants affirment

que le permis a été délivré sur la base d'un autre projet que celui mis à

l'enquête publique. Cette affirmation est manifestement erronée. Contrairement

à ce qu'affirment les recourants, l'art. 117 LATC n'est pas "inopérant"

et les deux modifications des plans – à propos de la cuisine extérieure et

d'une ouverture dans la façade sud – sont à l'évidence de minime importance –

et sans effet négatif pour les voisins (pas d'immissions supplémentaires, pas

d'augmentation du volume de la construction, etc.), de sorte qu'une nouvelle

mise à l'enquête publique n'avait pas à être ordonnée.

6.

Les recourants estiment qu'un plan de gestion des risques aurait dû être

exigé par la municipalité, à cause des excavations et du chantier (expertise

des bâtiments voisins et du sol de la parcelle, "plan de gestion des

risques naturels afin de prévenir les mouvements du sol et assurer la sécurité

des immeubles voisins" – recours p. 17).

En l'occurrence, comme les recourants l'admettent,

la parcelle n° 208 ne se trouve pas dans une zone de risques naturels. Le

terrain est donc réputé présenter une solidité suffisante, au sens de l'art. 89

LATC et il n'y a pas de mesures particulières à imposer dans le permis de

construire. Une autorisation cantonale spéciale, au sens de l'art. 120 al. 1

let. b LATC (constructions nécessitant des mesures particulières de protection

contre les dommages causés par les forces de la nature), n'est pas requise. La

référence des recourants à l'art. 123 LATC n'est pas pertinente.

7.

Les recourants soutiennent que l'accès à la parcelle n° 208 est

insuffisant et que ce terrain n'est pas équipé conformément aux exigences de

l'art. 19 LAT.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation

de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. En droit cantonal, l'art.

104.

al. 3 LATC prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'art. 19 al. 1 LAT dispose

qu'un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès. Pour qu'une desserte routière soit

adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) - celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier - soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une

fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation

entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau

routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le

voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; AC.2014.0331 du 1er juillet

2016; AC.2012.0027 du 30 janvier 2013; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 et les

arrêts cités). Il résulte en substance de la jurisprudence que la loi n’impose

pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et

son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la

circulation routière (AC.2017.0011 du 14 août 2017). Autrement dit, l’accès est

suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2014.0331

précité, notamment).

b) Le chemin des Sorbiers est une voie publique

communale qui part d'une route plus large (le chemin des Roches) qui se dirige

vers l'est, le centre du village se trouvant à l'ouest. La parcelle n° 208 est

à environ 150 m du début de ce chemin, qui continue vers l'est sur 250 m

environ et finit en impasse. Une douzaine de maisons individuelles (villas,

chalets) sont accessibles par ce chemin, au-delà de la parcelle n° 208. Le

chemin des Sorbiers est relativement étroit; à la hauteur de la parcelle n°

208, le domaine public a une largeur de 3,50 m environ. Depuis le carrefour du

chemin des Roches jusqu'à la parcelle no 207, il est globalement

rectiligne, avec une bonne visibilité; il en va de même depuis l'angle nord-est

de la parcelle n° 208 jusqu'à la fin du chemin.

Les recourants ont reproduit, dans leur mémoire, une

photographie du premier tronçon de ce chemin (à 50 m du carrefour) qui montre

la présence de deux murs de part et d'autre de la voie publique, puis d'un

talus et d'un mur. Il apparaît qu'à cet endroit, sur 75 m environ, le

croisement de deux véhicules n'est pas aisé. Des espaces plus larges sont

cependant disponibles avant et après ce passage.

Le projet litigieux consiste à construire trois

nouveaux appartements avec six places de stationnement pour les habitants et

deux pour les visiteurs. Ceux-ci n'utiliseraient que le premier tronçon du

chemin des Sorbiers. Le trafic supplémentaire provoqué par les habitants de

trois logements, dans ce quartier, serait faible (quelques mouvements par jour,

de l'ordre d'une trentaine au maximum). Cela n'est pas de nature à provoquer de

véritables problèmes de croisement sur ce premier tronçon, les difficultés

occasionnelles pouvant être résolues par les automobilistes, comme ils le font

sans doute actuellement. Les recourants qui sont propriétaires de maisons

desservies par le second tronçon du chemin des Sorbiers – que ne devraient pas

utiliser les habitants du projet litigieux – ne prétendent du reste pas que

leurs biens-fonds ne seraient pas équipés et que leurs maisons ne pourraient

plus être autorisées actuellement. En définitive, il y a lieu de considérer que

la parcelle n° 208 est équipée au sens de l'art. 19 LAT, étant desservie de

manière adéquate par une voie d'accès.

8.

Les recourants prétendent que le coefficient d'utilisation du sol (CUS),

limité à 0.4 en vertu de l'art. 29 RPGA, est dépassé parce que la municipalité

aurait à tort fait bénéficier le projet d'un "bonus Minergie", et

aussi parce que certaines surfaces du bâtiment auraient dû être prises en

compte dans le calcul.

a) Le dossier comporte une feuille de calcul, qui

figure sur des plans les surfaces retenues pour le calcul de la surface brute

de plancher utile (SBPU), à savoir au total 462.64 m2. Avec un CUS

de 0.4, la SBPU maximale est, selon ce calcul – qui a été approuvé par la

municipalité –, de 463.26 m2, à savoir 441.2 m2

représentant 40 % de la surface de la parcelle (1'103 m2) et une

majoration Minergie de 5%. Il résulte donc de ces calculs que le CUS fixé par

l'art. 29 RPGA est respecté.

b) Les recourants critiquent la majoration (ou

bonus) Minergie de 5 % parce qu'il manquait, d'après eux, un certificat

Minergie valable.

L'art. 97 al. 4 LATC dispose que les bâtiments neufs

atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en

vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul du

coefficient d'utilisation du sol fixé par le règlement communal. Cette réglementation

a été précisée à l'art. 40d RLATC, selon lequel cela vise les bâtiments

certifiés selon le standard Minergie® ou une autre norme équivalente reconnue

par le service cantonal en charge de l'énergie. Minergie est une marque ou un

standard de construction destiné aux bâtiments neufs et rénovés (voir le site

internet www.minergie.ch). Dans certains cantons, la

certification Minergie est délivrée par un service cantonal; pour les projets à

réaliser dans le canton de Vaud, l'organe de certification est l'Office romand

de certification Minergie, à Yverdon-les-Bains. La demande de certification est

soumise à cet organe.

La jurisprudence cantonale retient qu'il est

conforme à l'art. 97 LATC de prévoir que la vérification des exigences en

matière d'isolation et de performances énergétiques intervienne après

l'achèvement de la construction, pour autant que le permis de construire soit

assorti d'une condition résolutoire à ce propos (cf. Bovay et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 4e éd. 2010, p. 394, citant

l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009, consid. 2b). La jurisprudence retient

également qu'un certificat Minergie provisoire est normalement requis, dans un

premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 LATC (dans la

jurisprudence récente: AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 4; AC.2013.0457

du 30 avril 2014, consid. 2c).

Dans le cas particulier, il est clair que le

bâtiment a été conçu en tenant compte des exigences énergétiques de l'art. 97

LATC, en vue d'obtenir le bonus. La certification provisoire selon le standard

Minergie a été obtenue (cf. art. 40d al. 2 RLATC). A la date d'octroi du permis

de construire, la municipalité pouvait considérer qu'elle disposait de tous les

éléments nécessaires à ce propos.

c) Les recourants critiquent par ailleurs le fait

que certains éléments du bâtiment n'ont pas été pris en compte dans le calcul

de la SBPU. Selon eux, doivent être intégrés dans ce calcul la surface des

trois locaux au sous-sol désignés comme WC-douches, carnotzet et bricolage / local

commun / fitness, au motif que la répartition de ces locaux, leur surface et

leur équipement les feraient plus ressembler à un petit appartement qu'à un

local de bricolage. Ils relèvent également que la terrasse et la loggia au rez

inférieur semblent couvertes et closes, de sorte que leur surface doit être

prise en compte, tout comme celle de la piscine qui est intégrée dans le bâti.

Ils estiment qu'il faut aussi compter les surfaces de la terrasse supérieure, de

la terrasse couverte, de la cuisine d'été ainsi que du réduit prévus au rez

supérieur, ces éléments étant couverts par une toiture. Ils font enfin valoir

que dans les combles, il faut tenir compte de la surface de vide créée par une

interruption dans le plancher, car il s'agirait d'une astuce pour que le CUS

soit respecté et qu'il serait facile, par la suite, d'étendre le plancher pour

couvrir ce vide et gagner ainsi de la surface habitable.

aa) L'art. 66 RPGA définit ainsi les règles de

calcul du CUS:

" Le coefficient d'utilisation du sol est le rapport

numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible

de terrain, déduction faite de l'aire forestière reconnue.

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de

toutes les surfaces d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les

galetas, galeries, couloirs, escaliers et ascenseurs, ainsi que les surfaces

des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération dans le calcul du

CUS les surfaces correspondant aux critères suivants:

Critère lié à la hauteur des locaux:

Les surfaces de plancher des locaux situés aux combles ou en

sous-sol dont les hauteurs sous toiture ou sous plafond sont inférieures à 1 m

80.

Critères liés à l'affectation des locaux et/ou surfaces:

-

Les locaux situés en combles ou en sous-sol qui sont

exclusivement affectés au fonctionnement technique du bâtiment.

-

Les caves individuelles en sous-sol des constructions collectives

ou non, à la condition que ces locaux ne comportent pas d'autres ouvertures sur

l'extérieur que les prises d'air strictement nécessaires à l'aération du local.

-

Les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements

multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,

non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant

exclusivement des surfaces non directement utiles.

-

Les parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des

véhicules et leurs accès.

-

Les toitures terrasses, les terrasses et terre-pleins non

couverts et non excavés, ainsi que les balcons d'une largeur maximale de 2

mètres (seule la surlargeur sera prise en considération pour le calcul du CUS),

et loggias dont la surface est située à l'intérieur du gros œuvre mais qui,

bien que couvertes, ne sont pas closes ou "hors d'air". Par contre,

les coursives extérieures, même non closes situées en étage ainsi que les

oriels sont prises en considération.

bb) L'autorité intimée a exclu du calcul de la SBPU

la surface de trois locaux communs au sous-sol, à savoir le local devant servir

au bricolage / local commun / fitness, ainsi que les locaux destinées à devenir

un carnotzet et un WC-douche. Elle les a tous les trois assimilé aux locaux

communs de bricolage dont la surface n'est pas comprise dans la SBPU

conformément à l'art. 66 RPGA.

Pour l'interprétation de ces notions, la

municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue. Selon des arrêts récents du

Tribunal fédéral, la Cour de céans, en dépit de son pouvoir d'examen complet, ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. arrêt non publié 1C_499/2017 du 19 avril

2018, consid. 3.1.2, et les arrêts cités, également non publiés). Or,

l'appréciation de l'autorité intimée n'est pas critiquable. On ne saurait lui

faire grief de ne pas avoir, comme le voudraient les recourants, tenu compte de

la surface de ces locaux au motif qu'ils pourraient facilement être transformés

en appartement, alors que telle n'est pas leur destination actuelle.

cc) La manière de procéder de la municipalité qui

consiste à prendre en compte uniquement la surface de la terrasse couverte au

rez inférieur qui dépasse 2 m est conforme au texte de l'art. 66 in fine RPGA

Pour ce qui est de la loggia prévue à ce niveau, elle

est certes couverte, mais elle n'est pas close. Il est dès lors conforme à

l'art. 66 RPGA de ne pas tenir compte de cette surface (cf. aussi schéma à la

fin du RPGA).

Quant à la piscine, il est vrai que l'art. 66 RPGA

n'exclut pas expressément cette surface de la SBPU. Il apparaît toutefois que l'art.

61.

al. 3 RPGA dispose que la municipalité peut accorder une autorisation à une

couverture des piscines. Jusqu'à 40 m2, les piscines couvertes de

manière fixe ou amovible sont considérées comme une dépendance. Au-delà, elles

sont assimilées à des bâtiments et donc comptées dans le CUS.

Il est dès lors conforme au RPGA de ne pas tenir

compte de la surface de la piscine dont la surface est inférieure à 40 m2.

dd) Conformément à l'art. 66 RPGA, la partie non

couverte de la terrasse du rez supérieur n'a pas à être comptée ; quant à la

partie couverte, sa largeur ne dépasse pas 2 m, de sorte qu'elle n'a pas à être

intégrée dans le CUS.

Par ailleurs, la question de l'intégration dans le

CUS de la surface de la cuisine d'été ne se pose pas, les constructeurs ayant

renoncé à la réaliser. Il n'y a donc pas au nord du bâtiment, dans l'état

actuel du projet, d'espace qui pourrait être assimilé à une pièce habitable. Un

simple couvert devant la façade, qui abrite notamment un réduit pour matériel

extérieur, n'est pas une surface utilisable pour l'habitation et la

municipalité était fondée à ne pas compter ces éléments dans le CUS.

ee) Au niveau des combles, la partie non teintée en

vert sur le plan est ouverte. Il n'y a pas lieu de compter ce vide comme une

surface habitable au motif qu'un plancher pourrait ultérieurement être installé

dans cet espace.

ff) En définitive, les griefs des recourants

relatifs au calcul du CUS sont mal fondés.

9.

Les recourants critiquent la hauteur de la façade sud.

La disposition topique du règlement communal est

l'art. 69 RPGA, ainsi libellé:

" art. 69 Hauteur des façades (voir croquis)

La hauteur sur la sablière est mesurée sur la façade aval, au

milieu de celle-ci, dès le niveau du terrain naturel. En cas d'aménagement en

déblai sur plus d'un tiers de la façade considérée, la hauteur sur la sablière

est mesurée à partir du niveau du terrain aménagé.

Les points de références stables cotés en altitude seront

figurés sur le plan d'enquête: altitude du terrain naturel à l'axe de la façade

Sud et aux angles de la construction. Si la configuration du terrain est

particulièrement accidentée, la Municipalité fixe l'altitude à prendre en

considération.

En cas de décrochement de la sablière, la hauteur sur

celle-ci doit être respectée pour chaque corps de bâtiments."

Il apparaît, sur le plan corrigé du 16 janvier 2017,

"façade Sud", que les exigences de l'art. 69 RPGA sont

respectées (voir les trois cotes du terrain naturel et l'endroit où est mesurée

la hauteur à la sablière).

10.

Les recourants soutiennent que la règle de l'art. 23 RPGA qui fixe la

distance entre façades et limites de propriété n'est pas respectée.

Selon l'art. 23 al. 2 RPGA, les bâtiments comprenant

3.

niveaux + combles, dont la plus grande dimension n'excède pas 20 mètres,

doivent avoir leurs façades à au moins 7 m de la propriété voisine. La

municipalité a appliqué cette règle, et non pas l'art. 23 al. 2 RPGA qui fixe

une distance plus importante pour les bâtiments dont la grande dimension excède

20.

m. En l'occurrence, la détermination de la plus grande dimension est

correcte: il n'a pas été tenu compte des sous-sols et des garages souterrains.

Il n'a pas non plus été tenu compte d'une "dépendance" au nord

(couvert, sans installation particulière depuis l'abandon de la "cuisine

d'été"), qui n'est pas considérée par la municipalité comme faisant partie

du bâtiment et qui ne crée pas une seconde "façade" (cette

argumentation a été présentée dans la réponse aux oppositions); la municipalité

pouvait adopter cette solution, vu son pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation de l'art. 23 RPGA. C'est donc bien la distance de 7 m qui est

applicable. Il apparaît, sur le plan de situation, que cette norme est

respectée. En outre, du côté sud, il n'est pas contesté que la distance à l'axe

de la route communale est suffisante.

Avec ce grief, les recourants critiquent

l'aménagement du talus sur la parcelle voisine au nord. Cette parcelle n° 277

est classé en zone verte A (art. 32 RPGA) qui est en principe inconstructible

mais dans laquelle le règlement communal n'exclut pas des mouvements de terrain

ou autres aménagement qui ne modifient pas les "caractéristiques

paysagères de la commune" (cf. art. 32 al. 1 RPGA). Cette zone verte

est à l'évidence un espace de verdure dans le milieu bâti, dont la

réglementation relève du droit cantonal et communal, l'art. 24 LAT n'étant pas

applicable (cf. ATF 116 Ib 377). L'aménagement du talus n'est, en l'espèce, pas

critiquable.

11.

Dans leurs derniers griefs, les recourants mettent en cause

l'intégration et l'esthétique de la construction litigieuse.

a) L'art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Le RPGA contient des normes (art. 52 ss RPGA) qui ont une portée

analogue et qui ne prévoient pas, pour le quartier Es Sorbiers, des exigences

plus strictes en matière d'esthétique et d'intégration.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf.

notamment TF 1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars

2009.

consid. 2.4), une construction ou une installation s'intègre dans

l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux

autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363

consid. 3b et les références citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid.

14b et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les

références citées). Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large

pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).

b) On ne voit pas de motifs de critiquer

l'appréciation de la municipalité, à propos de l'esthétique et de l'intégration

dans le site. Le quartier comporte des maisons individuelles (villas, chalets)

qui ne constituent pas un ensemble homogène. Le projet a été revu plusieurs

fois par l'architecte, et il a été finalement admis par la Commission

consultative de Lavaux, élément de poids dont la municipalité devait tenir

compte dans son appréciation.

Dans ce contexte, les recourants citent un principe

énoncé à l'art. 28 LLavaux, qui prône la préservation des "vues

intéressantes" le long des axes routiers touristiques et des voies

ferroviaires. La parcelle n° 208 est longée, à l'ouest, par la voie du

funiculaire TMVR (Vevey-Chardonne-Mont-Pèlerin), qui est semi-enterrée

notamment à cause du passage supérieur du chemin des Sorbiers. Il est vrai que

les passagers verraient la construction litigieuse, comme ils voient

actuellement les maisons du quartier (sans doute celles de quelques

recourants). On ne saurait toutefois affirmer qu'à cet endroit, bien séparé des

vignes de la région de Lavaux, il y aurait une "vue intéressante" en

direction de l'est, que le législateur cantonal aurait voulu protéger, quitte à

rendre inconstructible les terrains du territoire d'agglomération voisins de la

voie ferroviaire. Cet argument des recourants n'est pas concluant.

12.

Il s'ensuit que le recours, en tous points mal fondé, doit être rejeté,

ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui

succombent, supportent les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils verseront en

outre des dépens aux autres parties, assistées d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mai 2017 par la Municipalité de Chardonne est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser aux constructeurs I._______

et J._______, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Chardonne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 14 juin 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.