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Décision

GE.2022.0250

CDAP - GE.2022.0250 - 2023-06-07 - A.________/Municipalité de Lausanne

7 juin 2023Français31 min

les rapports de service liant l'intéressé à la commune pour le 30 septembre 2022,

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.

Recourant

A.________ à ********

représenté par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal, à Lausanne,

Objet

Fonctionnaires communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 9 septembre 2022 (résiliation des rapports de service pour

échéance du droit au traitement).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né le ******** 1967, a été engagé par la Commune de

Lausanne, à titre provisoire dès le 1er avril 2011, en qualité

d'ouvrier professionnel en installations industrielles. Il a été nommé à titre

définitif dans cette fonction à compter du 1er avril 2012.

B.

Les entretiens de collaboration font état, pour la période de 2011 à 2021,

de bonnes ou de très bonnes évaluations globales, signifiant que globalement

les prestations réalisées étaient bonnes ou excellentes, selon les années.

C.

Le 23 janvier 2018, un entretien ayant pour objet de faire un point de

situation sur les tâches de l'intéressé a eu lieu, à sa demande. Deux de ses

supérieurs et la répondante en ressources humaines étaient présents. Il ressort

notamment du procès-verbal de cette séance que A.________ avait "le

sentiment d'être mis de côté, qu'on lui faisait réaliser du travail inutile

pour l'occuper. Il ne se [sentait] pas écouté par sa hiérarchie".

Il disait aussi "avoir des problèmes par rapport à ses commandes de

matériels car celles-ci [n'étaient] volontairement pas traitées rapidement

(voir pas du tout) et le matériel [arrivait] parfois après le travail

qu'il [avait] dû effectuer finalement avec d'autres marchandises".

En conclusion du procès-verbal de cet entretien, il est notamment prévu un

changement de supérieur direct de l'intéressé dès le 1er février

2018, ainsi qu'une discussion avec la hiérarchie afin d'adopter les mesures

adéquates pour améliorer la situation.

D.

Durant les rapports de service, l'intéressé a présenté plusieurs

incapacités de travail pour cause de maladie et pour cause d'accident.

Le 20 mars 2018, faisant suite à un certificat

médical annonçant une incapacité de travail maladie supérieure à un mois, le Service

******** (ci-après: le service) a informé l'intéressé que sa situation avait

été annoncée à l'Unité santé et sécurité au travail (USST) afin notamment de

lui offrir un suivi personnalisé.

E.

Par courrier daté du 18 octobre 2018, l'intéressé a demandé une

diminution de son taux d'activité à 80%. Cette diminution lui a été accordée pour

une durée d'une année, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

F.

Le 11 mars 2019, l'intéressé a présenté une incapacité de travail pour

cause de maladie à 100%, qui a perduré jusqu'au 20 mars 2020. Le 30 avril 2019,

le service a informé l'intéressé qu'il était à nouveau annoncé à l'USST en

raison d'une incapacité de travail supérieure à 21 jours.

Par courrier du 11 juin 2019, le service a notamment

informé l'intéressé que si son arrêt devait se poursuivre à 100%, son droit au

traitement arriverait à échéance le 21 octobre 2020 et entraînerait la fin des

rapports de service à cette date. Cela lui a été rappelé dans un courrier daté

du 11 septembre 2019, lequel attirait aussi l'attention de l'intéressé sur la

prise en compte, dans le calcul de la durée du droit au salaire en cas de

maladie, des absences sur les cinq dernières années. Il a été informé à nouveau

de la durée de son droit au traitement, ainsi que la fin possible de celui-ci

et des rapports de service, par courriers des 16 avril et 19 mai 2020.

L'intéressé a, à nouveau, été absent pour cause de

maladie, à 40%, du 23 mars 2020 au 9 avril 2020. Enfin, il a présenté une

incapacité de travail pour cause de maladie de 100% dès le 9 mars 2022. Par

courrier du 29 mars 2022, le service l'informait que, si son incapacité devait

se poursuivre à 100%, son droit au traitement, de même que les rapports de

service, prendraient fin le 16 septembre 2022. Cela lui a été rappelé par

courrier du 17 juin 2022, la fin du droit au traitement et des rapports de

service étant cette fois évaluée au 14 septembre 2022.

G.

Le 25 juillet 2022, le Syndicat ******** adressait un courriel à la

Municipale en charge du personnel l'informant avoir été mandaté par l'intéressé

pour défendre ses intérêts en raison de plusieurs années de harcèlement au

travail, ayant obéré considérablement sa santé. Ils demandaient un entretien.

H.

Par courrier du 2 août 2022, l'intéressé a été convoqué à une audition

en vue de la résiliation des rapports de service pour fin de droit au

traitement selon les art. 45 et 72bis du règlement du 11 octobre 1977 sur le

personnel de l'administration communale (RPAC). Ce courrier indique une fin du

droit au traitement le 14 septembre 2022, compte tenu des absences

comptabilisées, totalisant 477.5 unités sur 504 permises au 2 août 2022, et de

l'incapacité totale de travail de l'intéressé en cours. Cette audition a eu

lieu le 29 août 2022. L'intéressé était assisté d'un représentant du syndicat

précité.

Faits

I.

Par décision du 9 septembre 2022, la Municipalité de Lausanne a résilié

les rapports de service liant l'intéressé à la commune pour le 30 septembre 2022,

en raison de l'échéance de son droit au traitement et a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours. Le décompte des absences de l'intéressé,

fondant cette décision, totalisait 506 unités pour la période du 3 janvier 2019

au mois de septembre 2022.

J.

Par courrier du 28 septembre 2022, l'intéressé a informé la municipalité

de son intention de faire recours contre la décision au motif qu'il considérait

le licenciement comme abusif.

A la même date, il demandait, par courriel et

courrier recommandé, à la responsable des ressources humaines de lui faire

parvenir son dossier personnel. Cette dernière lui a répondu, par courriel du

30 septembre 2022, qu'il n'était pas possible de lui envoyer ce dossier, mais

qu'il pouvait le consulter auprès du Service du personnel. Ceci lui a été

rappelé par courrier daté du 4 octobre 2022, lequel mentionnait également le

numéro de téléphone lui permettant de fixer un rendez-vous à cette fin.

K.

Par acte daté du 10 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant),

par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la décision du 9 septembre 2022

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il

concluait, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 et au

constat qu'il était lié par des rapports de service avec la Ville de Lausanne.

Il demandait également, à titre de mesures provisionnelles, sa réintégration à

son poste, le versement de son salaire et qu'il soit ordonné une expertise

médicale sur son état de santé et sa capacité de travail. Il formulait diverses

autres mesures d'instruction.

L'autorité intimée s'est déterminée sur les requêtes

de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles le 8 novembre

2022. Par décision du 21 novembre 2022, la juge instructrice a rejeté lesdites

requêtes.

Le 13 février 2023, la municipalité s'est déterminée

sur le recours.

Le 2 mai 2023, le recourant a déposé des

déterminations complémentaires et ajouté la conclusion suivante à son recours:

"[l'intéressé] a droit à son traitement pour la période comprise entre

le 1er octobre 2022 et le 31 août 2023 à tout le moins, soit au

minimum CHF 82'310.90."

La municipalité s'est déterminée spontanément par

écriture datée du 15 mai 2023 et le recourant y a répondu, également de manière

spontanée, par écriture datée du 23 mai 2023.

Les autres faits et arguments des parties seront

repris, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recourant a le statut de fonctionnaire communal. Ses rapports de

service avec l'autorité intimée sont régis par le RPAC. En tant qu'elle se

fonde sur cette réglementation de droit public, la décision entreprise est

susceptible de recours devant le Tribunal cantonal et la cour de céans est

compétente pour en connaître (cf. art. 77 RPAC et art. 92 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le

surplus, sous réserve des considérations qui suivent, le recours satisfait aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

2.

Le recourant a formulé plusieurs requêtes de mesures d'instruction, à

savoir l'audition de témoins, la production de son dossier personnel, de la

liste des personnes ayant accumulé deux ans d'incapacité de travail sur une

période de cinq ans précisant si elles ont été licenciées, du règlement d'intervention

sur l'installation ******** et des rapports d'incidents survenus sur celle-ci depuis

2011.

L'autorité intimée a également requis l'audition d'un témoin.

a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003

[Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_485/2022 du 24 mars 2023 consid. 4.2). Le droit

de formuler des offres de preuve suppose que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L'autorité peut donc renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque

les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_485/2022 précité consid. 4.2 et

les références citées).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base du dossier pour statuer sur le recours, sans qu'il

apparaisse nécessaire, au regard des considérations qui suivent concernant notamment

la recevabilité des conclusions du recourant (cf. infra consid. 4 b), de

procéder à de plus amples mesures d'instructions.

Plus particulièrement, le recourant n'expose ni en

quoi les requêtes d'instruction qu'il formule seraient nécessaires à

l'établissement des faits pertinents ni les liens entre ces requêtes et les

griefs formulés à l'encontre de la décision entreprise. Il n'explique pas qui

sont les témoins dont l'audition est requise et en quoi leurs témoignages seraient

pertinents. L'autorité intimée n'apporte pas plus d'explications s'agissant de

l'audition qu'elle a requise. Comme on le verra (infra consid. 5 b), les causes

de l'incapacité de travail du recourant ne sont pas déterminantes dès lors que cette

incapacité est admise et que le décompte des jours d'absences effectué par

l'autorité intimée n'est pas remis en cause. Toutes les réquisitions en lien

avec ces éléments peuvent ainsi être rejetées.

On relèvera, en outre, que l'autorité intimée a

produit le dossier personnel du recourant et précisé qu'elle ne disposait

d'aucun dossier médical car, d'une part, celui-ci ne faisait pas partie du

dossier personnel en mains des ressources humaines pour des raisons évidentes

de protection des données et, d'autre part, parce que la médecine du travail

avait été externalisée et les dossiers médicaux transférés dans ce cadre ou

restitués aux employés. Le recourant, qui agit avec le concours d’un avocat, a

pu s’exprimer à l'égard de sa situation médicale dans le cadre de ses

écritures. Il a produit plusieurs pièces, dont des documents concernant sa

situation médicale, que l'autorité intimée ne conteste pas. S'agissant de la

demande de production de la liste des personnes ayant accumulé deux ans

d'incapacité de travail sur une période de cinq ans, précisant si elles ont été

licenciées ou non, l'autorité intimée a indiqué qu'elle ne tenait pas une telle

liste, qui ne pourrait en aucun cas être transmise pour des raisons de

confidentialité et de protection des données. Le recourant n'a pas démontré en

quoi l'établissement d'une telle liste, requête qui paraît au demeurant

disproportionnée, serait nécessaire en l'espèce. Il n'établit pas non plus

l'utilité de la production de documents concernant l'installation ********, que

l'autorité a indiqué avoir produit à l'appui de sa réponse. Quant aux témoins B.________

et C.________, si le recourant explique que leurs auditions sont destinés à

prouver que le recourant a effectué une demande pour des lunettes de sécurité

ou qu'il y a eu des accidents sur l'installation ********, ces éléments ne sont

pas non plus pertinents pour la contestation litigieuse. Dans ces

circonstances, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la cour

renonce à donner suite aux réquisitions de preuves formulées par le recourant

et l'autorité intimée.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au

motif qu'il n'aurait pas pu consulter son dossier personnel avant le prononcé

de la décision entreprise.

a) Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al.

1.

LPA-VD), qui découle du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.

29.

al. 2 Cst., s'étend en principe à toutes les pièces décisives et garantit

que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision

et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; 129 I 249 consid.

3).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021

consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;

135.

I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l'espèce, force est de constater, à la suite

de l'autorité intimée, que la consultation du dossier personnel n'a été

demandée par le recourant qu'en date du 28 septembre 2022, c'est-à-dire une

fois que la décision attaquée lui avait été notifiée. Il résulte en outre du

dossier qu'à la suite de cette demande, il lui a été offert de venir consulter

le dossier auprès du Service du personnel. Il est en outre établi que le

recourant est finalement venu prendre connaissance de son dossier. Dans de

telles circonstances, la cour peine à voir en quoi le droit d'être entendu du

recourant aurait été violé. De même, dans la mesure où ni le RPAC ni l'art. 26

de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles

(LPrD; BLV 172.65) n'excluent une consultation sur place et que le recourant ne

prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de se déplacer, il y a lieu de

rejeter ce grief. Par surabondance, le recourant a également eu accès à son

dossier dans le cadre de la procédure de recours, a pu prendre connaissance des

éléments y figurant et se déterminer en conséquence, ceci devant l'autorité de

céans qui dispose d'un même pouvoir d'examen que l'autorité précédente. Partant,

le grief est mal fondé et doit être rejeté.

4.

Il convient ensuite d'examiner si le recours est recevable quant à son

objet, s'agissant, en particulier, de la conclusion du recourant tendant à ce qu'il

soit constaté qu'il est (encore) lié par des rapports de service avec la ville

de Lausanne. Dans ses dernières écritures, le recourant précise "ses

conclusions en ce sens que son traitement lui est dû pour la période

postérieure au 30 septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023 à tout le moins, soit

CHF 82'310.90", dans la mesure où ses incapacités de travail survenues

jusqu'au printemps 2022, dues à ses douleurs aux épaules, seraient imputables à

son employeur, qui n'aurait pas pris toutes les mesures utiles afin de protéger

sa personnalité et sa santé physique.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En

procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,

en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la

lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine

l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un

recours. Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la

décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD). Le juge n'entre donc pas en matière,

sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la

contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; CDAP

GE.2018.183 du 4 février 2019 consid 2 et les références citées).

S'agissant plus particulièrement d'un litige

relevant de la fonction publique, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence

constante, les contestations pécuniaires engagées par un fonctionnaire contre

la collectivité qui l'emploie relèvent du juge civil, par la voie de l'action,

à moins que l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais

d'une décision, au sens technique du terme. Tel est le cas lorsque la loi donne

à l'autorité la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un

rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de

chose décidée. A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une

compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de

manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent

de la norme qu'elle applique. La question de savoir si la loi confère à

l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans

chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport

de droit litigieux (cf. CDAP GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 3a; GE.2018.0120

du 18 octobre 2018 et les références citées).

A ceci s'ajoute que l'autorité ne peut rendre une

décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique

suffisant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administratif (PA; RS 172.021), qui a la même teneur que l'art. 3 al.

1.

let. b LPA-VD, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un

intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,

sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition

que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une

décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (cf. ATF 142 V 2 consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1). A plus forte raison, un intérêt

suffisant à obtenir une décision en constatation de droit n'existe pas non plus

lorsque le requérant peut faire valoir sa prétention par voie d'action devant

une autre autorité civile ou administrative. Il est en effet exclu que

l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une décision en

constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la compétence

d'autres autorités (cf. CDAP GE.2018.0183 précité consid. 3b; GE.2018.0120

précité consid. 2c).

b) En l'espèce, comme évoqué, la résiliation des

rapports de service prononcée pour le 30 septembre 2022 constitue une décision,

par laquelle l'autorité fait usage de la puissance publique pour imposer

unilatéralement son opinion à l'administré. En sa qualité de fonctionnaire, le

recourant bénéficie ainsi de l'art. 77 RPAC, et la CDAP est donc l'autorité compétente

pour examiner si l'autorité intimée a constaté à raison que le droit au

traitement s'était éteint ou pour statuer sur un recours dirigé contre la

décision de résiliation des rapports de service du fonctionnaire. Notamment, la

CDAP est habilitée à juger dans ce cadre d'une demande de réintégration. En

l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas formulé directement une telle

requête, mais a choisi de présenter d'autres conclusions. Il convient ainsi de

déterminer si celles-ci sont recevables.

Le recourant a conclu principalement à l'annulation

de la décision du 9 septembre 2022, ainsi qu'au constat qu'il est lié par des

rapports de service avec la Commune de Lausanne. Il a précisé ultérieurement ses

conclusions, en ce sens que son traitement lui serait dû jusqu'au 31 août 2023,

pour un montant équivalant à 82'310,90 francs. Si la conclusion tendant à

l'annulation de la décision attaquée fait indubitablement partie de l'objet du

litige et, partant, est recevable, il n'en va pas de même de la constatation de

la poursuite des rapports de service jusqu'au 31 août 2023 et du versement du

traitement jusqu'à cette date. A l'appui de ces deux conclusions, le recourant

se prévaut de l'égalité devant la loi et de l'interdiction des discriminations

(art. 8 Cst.), ainsi que de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux

droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Selon lui, l'autorité

intimée, qui aurait refusé de prendre les mesures adéquates sur sa place de

travail, serait responsable de son état de santé, ou à tout le moins de son

aggravation, raison pour laquelle il s'estime victime de discriminations. Dans

ses dernières écritures, il précise que son employeur serait responsable de ses

absences pour incapacité de travail survenues avant le printemps 2022. Selon

lui, près de 350 jours d'absence auraient pu être évités si l'employeur avait

mis en œuvre les mesures adéquates pour préserver son épaule; il demande ainsi le

paiement de son traitement pour une durée équivalente. Il en déduit que la

résiliation des rapports de service serait intervenue avant la fin de son droit

au traitement et qu'elle serait, par conséquent, constitutive d'un abus de

droit manifeste. Il ne conteste en revanche pas le décompte des unités

d'absence effectué par l'autorité intimée.

Par ses griefs, le recourant formule une prétention

en dommages et intérêts qu'il déduit d'une prétendue responsabilité de son

employeur dans les atteintes à la santé qu'il allègue avoir subies. Ce grief,

de nature pécuniaire, relève du contentieux subjectif et doit être tranché par

la justice civile, à moins que la municipalité dispose d'une compétence décisionnelle

en la matière. Or aucune disposition du RPAC ne permet de fonder de telles prétentions

(cf. CDAP GE.2018.0120 précité consid. 2d; GE.2014.0129 du 9 décembre 2015

consid. 2b;), sur lesquelles l'autorité intimée n'aurait guère pu statuer par

voie de décision (cf. GE.2018.0120 précité consid. 2d). Dans ce contexte, le

recourant ne peut faire valoir un intérêt juridique suffisant pour obtenir une

décision en constatation de droit concernant la poursuite des rapports de

service et du droit au traitement. Il lui appartient, s'il le souhaite, de

saisir par voie d'action la juridiction compétente pour connaître des

prétentions pécuniaires qu'il fait valoir contre la Commune de Lausanne. Dès

lors que le RPAC ne prévoit pas la procédure de l'action de droit administratif

(cf. art. 106 LPA-VD), c'est la juridiction civile ordinaire qui est compétente

pour statuer sur celles-ci (cf. art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; GE.2022.0178 du 17 mars 2023

consid. 2c; GE.2018.0183 précité consid. 3c; GE.2018.0120 précité consid. 2d et

les références citées). Il en va de même du contentieux en responsabilité de l'Etat

(cf. CDAP GE.2014.0129 du 9 décembre 2015 consid. 2b). La loi sur la

responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16

mai 1981 (LRECA; BLV 170.11) règle la réparation des dommages causés

illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la

fonction publique cantonale ou communale (art. 1 al. 2 LRECA). Or, en vertu de

l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent – sous réserve

d'exceptions non réalisées en l'espèce – aux tribunaux ordinaires, soit à la

juridiction civile (art. 17 al. 1 LRECA).

En définitive, il y a lieu de retenir que la cour de

céans n'est pas compétente pour connaître des prétentions pécuniaires du

recourant. Au demeurant, on relèvera que rien dans le dossier ne permet

d'admettre que le recourant ne disposait d'une capacité de travail, même

résiduelle, que ce soit au moment où l'autorité intimée a rendu la décision

attaquée ou présentement. On ne voit ainsi pas en quoi le recourant pourrait

prétendre à sa réintégration au sein de l'autorité intimée. Partant, les

conclusions en constatation de la poursuite des rapports de service et en paiement

du traitement jusqu'au 31 août 2023 sont irrecevables.

5.

Il convient en revanche de statuer sur la conclusion en annulation de la

décision attaquée.

a) La décision entreprise résilie les rapports de

service liant l'autorité intimée et le recourant en raison de la fin du droit

au traitement de ce dernier, ceci en application des dispositions suivantes:

"Art. 45 – b) en cas de

maladie ou d’accident

1.

En cas d'absence pour

cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est

rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents

reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit:

a) à son traitement entier pendant

deux mois d'absence au cours de la première année d'activité ;

b) à son traitement entier pendant

vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année.

2.

Ces prestations sont toutefois

diminuées de celles dont l'intéressé a bénéficié - le cas échéant - au cours de

la période de cinq ans précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même

motif.

3.

La période de

référence de cinq ans est distincte pour chaque motif : maladie, accident

professionnel, accident non professionnel.

4.

La Municipalité peut

toujours faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un

médecin-conseil.

[...]

9.

Les dispositions du

présent article s’appliquent par analogie au fonctionnaire qui interrompt ou

reprend partiellement son activité.

[...]

Art. 72 bis – Résiliation des

rapports de service à l’échéance du droit au traitement

1.

Les rapports de

service du fonctionnaire sont résiliés à l’échéance du droit au traitement

selon l’article 45. La Commission paritaire n’est pas consultée.

2.

Le fonctionnaire qui

n’est plus à même d’occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être

déplacé dans une autre en rapport avec ses capacités. Le traitement est celui

de la nouvelle fonction."

b) En l'espèce, le recourant a été absent de son

poste pour raisons médicales durant à tout le moins 504 unités, ce qu'il ne

conteste pas. Dès lors, son droit au traitement, en sa qualité de

fonctionnaire, s'est effectivement éteint, les motifs à l'origine des

incapacités de travail du recourant n'étant pas pertinents, comme l'a déjà

retenu le tribunal de céans. Il a notamment jugé que l'argument selon lequel la

maladie aurait été provoquée par les mauvaises conditions de travail n'était

pas pertinent sous l'angle de la validité de la résiliation des rapports de service.

Selon la jurisprudence, la résiliation est valable, dès lors qu'elle constitue

la conséquence réglementaire directe de la fin du droit au traitement, ce

indépendamment de tout autre motif (cf. CDAP GE.2022.0178 précité consid. 2b;

GE.2018.0183 précité consid. 2b; GE.2014.0129 précité consid. 4). Dans ces

conditions – d'ordre purement mathématique –, il sied de constater que le droit

au traitement du recourant en sa qualité de fonctionnaire s'est effectivement

éteint, les motifs à l'origine des incapacités de travail du recourant ou la

validité du licenciement n'étant pas pertinents sous cet angle. La résiliation

des rapports de travail par l'autorité intimée est ainsi valable, dès lors

qu'elle constitue la conséquence réglementaire directe de la fin du droit au

traitement du recourant après une incapacité de travail supérieure à

vingt-quatre mois, ce indépendamment de tout autre motif. A ce stade, la

décision de l'autorité intimée apparaît comme fondée en droit.

6.

Le recourant invoque cependant une violation de l'égalité de traitement

et une discrimination à raison de sa maladie, mentionnant explicitement la CDPH.

Il est fortement douteux qu'une telle conclusion soit (entièrement) recevable,

compte tenu de la compétence limitée (cf. supra consid. 4) de la CDAP en lien

avec le contentieux de la fonction publique lausannoise. Compte tenu de cette

recevabilité restreinte, seule la question de savoir si l'autorité intimée a

constaté à raison que le droit au traitement s'était éteint pourra être

examinée. Dans la mesure de recevabilité de ce grief, il devra être rejeté,

pour les motifs qui suivent.

a) Selon l'art. 8 Cst., tous les êtres humains

sont égaux devant la loi (al. 1); nul ne doit subir de discrimination du fait

notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de

sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,

philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou

psychique (al. 2). Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une

personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond

pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2).

La CDPH, entrée en vigueur pour la Suisse Ie 15

mai 2014, prévoit à son art. 5 que les États Parties reconnaissent que toutes

les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit

sans discrimination à I'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (par.

1); les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur Ie

handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective

protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit Ie fondement

(par. 2); afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les

États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que

des aménagements raisonnables soient apportés (par. 3). Selon l'art. 1 par. 2

CDPH, par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des

incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont

l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et

effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Sous le titre marginal "définitions",

l'art. 2 CDPH dispose qu'on entend par "discrimination fondée sur le

handicap" toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le

handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la

reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les

autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales

dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres; la

discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de

discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Toujours selon

l'art. 2 CDPH, on entend par "aménagement raisonnable" les

modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge

disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation

donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur

la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de

toutes les libertés fondamentales. L'interdiction de discrimination de I'art.

5.

par. 1 CDPH est directement justiciable (arrêt 8C_390/2019 du 20 septembre

2019.

consid. 6.3.2; Message du 19 décembre 2012 portant approbation de la

Convention du 13 d.embre 2006 relative aux droits des personnes handicapées,

FF 2013 613 ch. 2.1).

b) En l'espèce, le recourant ne substantifie guère

ses griefs relatifs aux violations de l'égalité de traitement (8 Cst.) et de la

CDPH. Il n'indique pas en quoi sa situation, à savoir son incapacité de travail

et la maladie qui l'a provoqué, aurait fait l'objet d'un traitement

discriminatoire. Il n'a pas établi que la fin des rapports de service à

l'échéance du droit au traitement serait constitutive d'une discrimination,

étant rappelé qu'il ne conteste ni avoir été en incapacité de travail, ni le

décompte des unités d'absence effectués par l'autorité intimée, ni avoir perçu

son traitement durant cette période, éléments qui peuvent ainsi être tenus pour

établis. Dès lors que le règlement applicable en l'espèce traite de manière

égale toutes les situations équivalentes, à savoir toutes les incapacités de

travail, il ne saurait être retenu une inégalité de traitement ou une

discrimination à l'égard du recourant. En effet, la discrimination invoquée par

le recourant consisterait alors à considérer toutes les personnes en incapacité

de travail comme discriminées.

Le recourant ne peut pas non plus être suivi

lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mis en œuvre toutes les

mesures qui pouvaient l'être pour assurer sa reprise du travail et en

particulier de ne pas avoir organisé sa formation – qu'il dit avoir été prêt à

suivre – pour l'obtention du permis de cariste. D'une part, comme on l'a vu,

les dispositions du RPAC assurant précisément une protection contre la

résiliation des rapports de travail en cas de maladie ou d'accident et le droit

au traitement durant une période d'incapacité de 24 mois ne peuvent pas être

considérées comme discriminatoires. D'autre part, comme également vu

précédemment, dès lors que ces dispositions non discriminatoires sont

appliquées correctement, les motifs de l'incapacité de travail ne sont pas

déterminants par devant la CDAP pour savoir si la décision de résiliation des

rapports de service est intervenue de manière conforme au RPAC. Seul compte le

fait – incontesté en l'espèce – que le recourant a été en incapacité de travail

durant un nombre du jours égal ou supérieur à 504 unités. Enfin, dans la mesure

où le recourant a perçu son traitement durant une période correspondant à 504

unités, ce qu'il ne contexte pas, il a bénéficié des dispositions protectrices du

RPAC. Dans ce contexte, le recourant ne peut non plus être suivi lorsqu'il

indique que "[le RPAC serait] arbitraire en ce sens qu'il [violerait] le

sentiment de justice et d'équité".

Au final, compte tenu de la compétence limitée de la

CDAP (cf. supra consid. 4), en tant que le recourant reproche à l'autorité

intimée une violation de la CDPH et la responsabilité de son employeur dans les

atteintes à la santé ou à la personnalité qu'il allègue avoir subies, ses

griefs doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité. Le

RPAC ne confère pas de compétence spécifique à la municipalité pour statuer sur

le caractère abusif d'un licenciement ou sur le versement d'une indemnité après

la cessation des fonctions. Il s'agit en l'occurrence de conclusions purement

pécuniaires face auxquelles l'autorité intimée se trouve dans la même position

qu'un employeur privé et n'exerce aucune prérogative de puissance publique, de

sorte que seule la juridiction civile ordinaire est compétente. Ces conclusions

sortent finalement du cadre du litige, la décision entreprise se limitant à

constater la fin du droit au traitement du recourant et à prononcer la

résiliation des rapports de services qui en découle. Aucune disposition du RPAC

ne permet de fonder les prétentions en indemnités que le recourant semble

déduire de la violation alléguée de l'art. 8 Cst. ou de la CDPH.

En définitive, il y a lieu de retenir que la

résiliation des rapports de service du recourant, après une incapacité de

travail supérieure à 24 mois, est valable et il y a lieu de confirmer la

décision de l'autorité intimée.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où

il est recevable. Il ne sera pas perçu d'émolument de justice, la jurisprudence

du tribunal ayant fixé le principe selon lequel le contentieux de la fonction

publique communale bénéficie de la gratuité (cf. CDAP GE.2014.0129 du précité

consid. 6; GE.2010.0164 du 7 mars 2013 consid. 7). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 septembre 2022 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juin 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. L'autorité intimée reçoit en outre une copie des

déterminations du recourant du 23 mai 2023.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.