GE.2022.0250
CDAP - GE.2022.0250 - 2023-06-07 - A.________/Municipalité de Lausanne
7 juin 2023Français31 min
les rapports de service liant l'intéressé à la commune pour le 30 septembre 2022,
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juin 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Claude Bonnard, assesseur; Mme Lia Meyer, greffière.
Recourant
A.________ à ********
représenté par Me Elisabeth CHAPPUIS, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Secrétariat
municipal, à Lausanne,
Objet
Fonctionnaires communaux
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 9 septembre 2022 (résiliation des rapports de service pour
échéance du droit au traitement).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né le ******** 1967, a été engagé par la Commune de
Lausanne, à titre provisoire dès le 1er avril 2011, en qualité
d'ouvrier professionnel en installations industrielles. Il a été nommé à titre
définitif dans cette fonction à compter du 1er avril 2012.
B.
Les entretiens de collaboration font état, pour la période de 2011 à 2021,
de bonnes ou de très bonnes évaluations globales, signifiant que globalement
les prestations réalisées étaient bonnes ou excellentes, selon les années.
C.
Le 23 janvier 2018, un entretien ayant pour objet de faire un point de
situation sur les tâches de l'intéressé a eu lieu, à sa demande. Deux de ses
supérieurs et la répondante en ressources humaines étaient présents. Il ressort
notamment du procès-verbal de cette séance que A.________ avait "le
sentiment d'être mis de côté, qu'on lui faisait réaliser du travail inutile
pour l'occuper. Il ne se [sentait] pas écouté par sa hiérarchie".
Il disait aussi "avoir des problèmes par rapport à ses commandes de
matériels car celles-ci [n'étaient] volontairement pas traitées rapidement
(voir pas du tout) et le matériel [arrivait] parfois après le travail
qu'il [avait] dû effectuer finalement avec d'autres marchandises".
En conclusion du procès-verbal de cet entretien, il est notamment prévu un
changement de supérieur direct de l'intéressé dès le 1er février
2018, ainsi qu'une discussion avec la hiérarchie afin d'adopter les mesures
adéquates pour améliorer la situation.
D.
Durant les rapports de service, l'intéressé a présenté plusieurs
incapacités de travail pour cause de maladie et pour cause d'accident.
Le 20 mars 2018, faisant suite à un certificat
médical annonçant une incapacité de travail maladie supérieure à un mois, le Service
******** (ci-après: le service) a informé l'intéressé que sa situation avait
été annoncée à l'Unité santé et sécurité au travail (USST) afin notamment de
lui offrir un suivi personnalisé.
E.
Par courrier daté du 18 octobre 2018, l'intéressé a demandé une
diminution de son taux d'activité à 80%. Cette diminution lui a été accordée pour
une durée d'une année, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
F.
Le 11 mars 2019, l'intéressé a présenté une incapacité de travail pour
cause de maladie à 100%, qui a perduré jusqu'au 20 mars 2020. Le 30 avril 2019,
le service a informé l'intéressé qu'il était à nouveau annoncé à l'USST en
raison d'une incapacité de travail supérieure à 21 jours.
Par courrier du 11 juin 2019, le service a notamment
informé l'intéressé que si son arrêt devait se poursuivre à 100%, son droit au
traitement arriverait à échéance le 21 octobre 2020 et entraînerait la fin des
rapports de service à cette date. Cela lui a été rappelé dans un courrier daté
du 11 septembre 2019, lequel attirait aussi l'attention de l'intéressé sur la
prise en compte, dans le calcul de la durée du droit au salaire en cas de
maladie, des absences sur les cinq dernières années. Il a été informé à nouveau
de la durée de son droit au traitement, ainsi que la fin possible de celui-ci
et des rapports de service, par courriers des 16 avril et 19 mai 2020.
L'intéressé a, à nouveau, été absent pour cause de
maladie, à 40%, du 23 mars 2020 au 9 avril 2020. Enfin, il a présenté une
incapacité de travail pour cause de maladie de 100% dès le 9 mars 2022. Par
courrier du 29 mars 2022, le service l'informait que, si son incapacité devait
se poursuivre à 100%, son droit au traitement, de même que les rapports de
service, prendraient fin le 16 septembre 2022. Cela lui a été rappelé par
courrier du 17 juin 2022, la fin du droit au traitement et des rapports de
service étant cette fois évaluée au 14 septembre 2022.
G.
Le 25 juillet 2022, le Syndicat ******** adressait un courriel à la
Municipale en charge du personnel l'informant avoir été mandaté par l'intéressé
pour défendre ses intérêts en raison de plusieurs années de harcèlement au
travail, ayant obéré considérablement sa santé. Ils demandaient un entretien.
H.
Par courrier du 2 août 2022, l'intéressé a été convoqué à une audition
en vue de la résiliation des rapports de service pour fin de droit au
traitement selon les art. 45 et 72bis du règlement du 11 octobre 1977 sur le
personnel de l'administration communale (RPAC). Ce courrier indique une fin du
droit au traitement le 14 septembre 2022, compte tenu des absences
comptabilisées, totalisant 477.5 unités sur 504 permises au 2 août 2022, et de
l'incapacité totale de travail de l'intéressé en cours. Cette audition a eu
lieu le 29 août 2022. L'intéressé était assisté d'un représentant du syndicat
précité.
Faits
I.
Par décision du 9 septembre 2022, la Municipalité de Lausanne a résilié
les rapports de service liant l'intéressé à la commune pour le 30 septembre 2022,
en raison de l'échéance de son droit au traitement et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours. Le décompte des absences de l'intéressé,
fondant cette décision, totalisait 506 unités pour la période du 3 janvier 2019
au mois de septembre 2022.
J.
Par courrier du 28 septembre 2022, l'intéressé a informé la municipalité
de son intention de faire recours contre la décision au motif qu'il considérait
le licenciement comme abusif.
A la même date, il demandait, par courriel et
courrier recommandé, à la responsable des ressources humaines de lui faire
parvenir son dossier personnel. Cette dernière lui a répondu, par courriel du
30 septembre 2022, qu'il n'était pas possible de lui envoyer ce dossier, mais
qu'il pouvait le consulter auprès du Service du personnel. Ceci lui a été
rappelé par courrier daté du 4 octobre 2022, lequel mentionnait également le
numéro de téléphone lui permettant de fixer un rendez-vous à cette fin.
K.
Par acte daté du 10 octobre 2022, A.________ (ci-après: le recourant),
par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la décision du 9 septembre 2022
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il
concluait, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 et au
constat qu'il était lié par des rapports de service avec la Ville de Lausanne.
Il demandait également, à titre de mesures provisionnelles, sa réintégration à
son poste, le versement de son salaire et qu'il soit ordonné une expertise
médicale sur son état de santé et sa capacité de travail. Il formulait diverses
autres mesures d'instruction.
L'autorité intimée s'est déterminée sur les requêtes
de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles le 8 novembre
2022. Par décision du 21 novembre 2022, la juge instructrice a rejeté lesdites
requêtes.
Le 13 février 2023, la municipalité s'est déterminée
sur le recours.
Le 2 mai 2023, le recourant a déposé des
déterminations complémentaires et ajouté la conclusion suivante à son recours:
"[l'intéressé] a droit à son traitement pour la période comprise entre
le 1er octobre 2022 et le 31 août 2023 à tout le moins, soit au
minimum CHF 82'310.90."
La municipalité s'est déterminée spontanément par
écriture datée du 15 mai 2023 et le recourant y a répondu, également de manière
spontanée, par écriture datée du 23 mai 2023.
Les autres faits et arguments des parties seront
repris, pour autant que de besoin, dans les considérants qui suivent.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recourant a le statut de fonctionnaire communal. Ses rapports de
service avec l'autorité intimée sont régis par le RPAC. En tant qu'elle se
fonde sur cette réglementation de droit public, la décision entreprise est
susceptible de recours devant le Tribunal cantonal et la cour de céans est
compétente pour en connaître (cf. art. 77 RPAC et art. 92 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]). Pour le
surplus, sous réserve des considérations qui suivent, le recours satisfait aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
2.
Le recourant a formulé plusieurs requêtes de mesures d'instruction, à
savoir l'audition de témoins, la production de son dossier personnel, de la
liste des personnes ayant accumulé deux ans d'incapacité de travail sur une
période de cinq ans précisant si elles ont été licenciées, du règlement d'intervention
sur l'installation ******** et des rapports d'incidents survenus sur celle-ci depuis
2011.
L'autorité intimée a également requis l'audition d'un témoin.
a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101], art. 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003
[Cst-VD; BLV 101.01], art. 33 ss LPA-VD) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_485/2022 du 24 mars 2023 consid. 4.2). Le droit
de formuler des offres de preuve suppose que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
L'autorité peut donc renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 8C_485/2022 précité consid. 4.2 et
les références citées).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base du dossier pour statuer sur le recours, sans qu'il
apparaisse nécessaire, au regard des considérations qui suivent concernant notamment
la recevabilité des conclusions du recourant (cf. infra consid. 4 b), de
procéder à de plus amples mesures d'instructions.
Plus particulièrement, le recourant n'expose ni en
quoi les requêtes d'instruction qu'il formule seraient nécessaires à
l'établissement des faits pertinents ni les liens entre ces requêtes et les
griefs formulés à l'encontre de la décision entreprise. Il n'explique pas qui
sont les témoins dont l'audition est requise et en quoi leurs témoignages seraient
pertinents. L'autorité intimée n'apporte pas plus d'explications s'agissant de
l'audition qu'elle a requise. Comme on le verra (infra consid. 5 b), les causes
de l'incapacité de travail du recourant ne sont pas déterminantes dès lors que cette
incapacité est admise et que le décompte des jours d'absences effectué par
l'autorité intimée n'est pas remis en cause. Toutes les réquisitions en lien
avec ces éléments peuvent ainsi être rejetées.
On relèvera, en outre, que l'autorité intimée a
produit le dossier personnel du recourant et précisé qu'elle ne disposait
d'aucun dossier médical car, d'une part, celui-ci ne faisait pas partie du
dossier personnel en mains des ressources humaines pour des raisons évidentes
de protection des données et, d'autre part, parce que la médecine du travail
avait été externalisée et les dossiers médicaux transférés dans ce cadre ou
restitués aux employés. Le recourant, qui agit avec le concours d’un avocat, a
pu s’exprimer à l'égard de sa situation médicale dans le cadre de ses
écritures. Il a produit plusieurs pièces, dont des documents concernant sa
situation médicale, que l'autorité intimée ne conteste pas. S'agissant de la
demande de production de la liste des personnes ayant accumulé deux ans
d'incapacité de travail sur une période de cinq ans, précisant si elles ont été
licenciées ou non, l'autorité intimée a indiqué qu'elle ne tenait pas une telle
liste, qui ne pourrait en aucun cas être transmise pour des raisons de
confidentialité et de protection des données. Le recourant n'a pas démontré en
quoi l'établissement d'une telle liste, requête qui paraît au demeurant
disproportionnée, serait nécessaire en l'espèce. Il n'établit pas non plus
l'utilité de la production de documents concernant l'installation ********, que
l'autorité a indiqué avoir produit à l'appui de sa réponse. Quant aux témoins B.________
et C.________, si le recourant explique que leurs auditions sont destinés à
prouver que le recourant a effectué une demande pour des lunettes de sécurité
ou qu'il y a eu des accidents sur l'installation ********, ces éléments ne sont
pas non plus pertinents pour la contestation litigieuse. Dans ces
circonstances, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, la cour
renonce à donner suite aux réquisitions de preuves formulées par le recourant
et l'autorité intimée.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au
motif qu'il n'aurait pas pu consulter son dossier personnel avant le prononcé
de la décision entreprise.
a) Le droit de consulter le dossier (cf. art. 35 al.
1.
LPA-VD), qui découle du droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art.
29.
al. 2 Cst., s'étend en principe à toutes les pièces décisives et garantit
que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision
et s'exprimer à leur sujet (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.1; 129 I 249 consid.
3).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 ll 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; 1C_76/2020 du 5 février 2021
consid. 2.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2;
135.
I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l'espèce, force est de constater, à la suite
de l'autorité intimée, que la consultation du dossier personnel n'a été
demandée par le recourant qu'en date du 28 septembre 2022, c'est-à-dire une
fois que la décision attaquée lui avait été notifiée. Il résulte en outre du
dossier qu'à la suite de cette demande, il lui a été offert de venir consulter
le dossier auprès du Service du personnel. Il est en outre établi que le
recourant est finalement venu prendre connaissance de son dossier. Dans de
telles circonstances, la cour peine à voir en quoi le droit d'être entendu du
recourant aurait été violé. De même, dans la mesure où ni le RPAC ni l'art. 26
de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles
(LPrD; BLV 172.65) n'excluent une consultation sur place et que le recourant ne
prétend pas qu'il n'aurait pas été en mesure de se déplacer, il y a lieu de
rejeter ce grief. Par surabondance, le recourant a également eu accès à son
dossier dans le cadre de la procédure de recours, a pu prendre connaissance des
éléments y figurant et se déterminer en conséquence, ceci devant l'autorité de
céans qui dispose d'un même pouvoir d'examen que l'autorité précédente. Partant,
le grief est mal fondé et doit être rejeté.
4.
Il convient ensuite d'examiner si le recours est recevable quant à son
objet, s'agissant, en particulier, de la conclusion du recourant tendant à ce qu'il
soit constaté qu'il est (encore) lié par des rapports de service avec la ville
de Lausanne. Dans ses dernières écritures, le recourant précise "ses
conclusions en ce sens que son traitement lui est dû pour la période
postérieure au 30 septembre 2022 et jusqu'au 31 août 2023 à tout le moins, soit
CHF 82'310.90", dans la mesure où ses incapacités de travail survenues
jusqu'au printemps 2022, dues à ses douleurs aux épaules, seraient imputables à
son employeur, qui n'aurait pas pris toutes les mesures utiles afin de protéger
sa personnalité et sa santé physique.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un
recours. Le recourant ne peut prendre de conclusions qui sortent du cadre de la
décision attaquée (art. 79 et 99 LPA-VD). Le juge n'entre donc pas en matière,
sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; CDAP
GE.2018.183 du 4 février 2019 consid 2 et les références citées).
S'agissant plus particulièrement d'un litige
relevant de la fonction publique, il y a lieu de rappeler que, de jurisprudence
constante, les contestations pécuniaires engagées par un fonctionnaire contre
la collectivité qui l'emploie relèvent du juge civil, par la voie de l'action,
à moins que l'autorité compétente ne puisse régler la question par le biais
d'une décision, au sens technique du terme. Tel est le cas lorsque la loi donne
à l'autorité la compétence de régler de manière définitive et exécutoire un
rapport juridique, par la voie d'une décision susceptible d'entrer en force de
chose décidée. A l'inverse, l'autorité administrative ne jouit pas d'une
compétence décisionnelle lorsque la loi ne lui permet pas de se prononcer de
manière définitive et contraignante sur les droits ou obligations qui découlent
de la norme qu'elle applique. La question de savoir si la loi confère à
l'autorité administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans
chaque cas particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport
de droit litigieux (cf. CDAP GE.2018.0183 du 4 février 2019 consid. 3a; GE.2018.0120
du 18 octobre 2018 et les références citées).
A ceci s'ajoute que l'autorité ne peut rendre une
décision en constatation que si le requérant fait valoir un intérêt juridique
suffisant. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administratif (PA; RS 172.021), qui a la même teneur que l'art. 3 al.
1.
let. b LPA-VD, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un
intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit,
sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition
que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une
décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations (cf. ATF 142 V 2 consid. 1.1; 132 V 257 consid. 1). A plus forte raison, un intérêt
suffisant à obtenir une décision en constatation de droit n'existe pas non plus
lorsque le requérant peut faire valoir sa prétention par voie d'action devant
une autre autorité civile ou administrative. Il est en effet exclu que
l'autorité administrative puisse se prononcer par le biais d'une décision en
constatation sur l'existence d'une prétention qui relève de la compétence
d'autres autorités (cf. CDAP GE.2018.0183 précité consid. 3b; GE.2018.0120
précité consid. 2c).
b) En l'espèce, comme évoqué, la résiliation des
rapports de service prononcée pour le 30 septembre 2022 constitue une décision,
par laquelle l'autorité fait usage de la puissance publique pour imposer
unilatéralement son opinion à l'administré. En sa qualité de fonctionnaire, le
recourant bénéficie ainsi de l'art. 77 RPAC, et la CDAP est donc l'autorité compétente
pour examiner si l'autorité intimée a constaté à raison que le droit au
traitement s'était éteint ou pour statuer sur un recours dirigé contre la
décision de résiliation des rapports de service du fonctionnaire. Notamment, la
CDAP est habilitée à juger dans ce cadre d'une demande de réintégration. En
l'occurrence toutefois, le recourant n'a pas formulé directement une telle
requête, mais a choisi de présenter d'autres conclusions. Il convient ainsi de
déterminer si celles-ci sont recevables.
Le recourant a conclu principalement à l'annulation
de la décision du 9 septembre 2022, ainsi qu'au constat qu'il est lié par des
rapports de service avec la Commune de Lausanne. Il a précisé ultérieurement ses
conclusions, en ce sens que son traitement lui serait dû jusqu'au 31 août 2023,
pour un montant équivalant à 82'310,90 francs. Si la conclusion tendant à
l'annulation de la décision attaquée fait indubitablement partie de l'objet du
litige et, partant, est recevable, il n'en va pas de même de la constatation de
la poursuite des rapports de service jusqu'au 31 août 2023 et du versement du
traitement jusqu'à cette date. A l'appui de ces deux conclusions, le recourant
se prévaut de l'égalité devant la loi et de l'interdiction des discriminations
(art. 8 Cst.), ainsi que de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux
droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109). Selon lui, l'autorité
intimée, qui aurait refusé de prendre les mesures adéquates sur sa place de
travail, serait responsable de son état de santé, ou à tout le moins de son
aggravation, raison pour laquelle il s'estime victime de discriminations. Dans
ses dernières écritures, il précise que son employeur serait responsable de ses
absences pour incapacité de travail survenues avant le printemps 2022. Selon
lui, près de 350 jours d'absence auraient pu être évités si l'employeur avait
mis en œuvre les mesures adéquates pour préserver son épaule; il demande ainsi le
paiement de son traitement pour une durée équivalente. Il en déduit que la
résiliation des rapports de service serait intervenue avant la fin de son droit
au traitement et qu'elle serait, par conséquent, constitutive d'un abus de
droit manifeste. Il ne conteste en revanche pas le décompte des unités
d'absence effectué par l'autorité intimée.
Par ses griefs, le recourant formule une prétention
en dommages et intérêts qu'il déduit d'une prétendue responsabilité de son
employeur dans les atteintes à la santé qu'il allègue avoir subies. Ce grief,
de nature pécuniaire, relève du contentieux subjectif et doit être tranché par
la justice civile, à moins que la municipalité dispose d'une compétence décisionnelle
en la matière. Or aucune disposition du RPAC ne permet de fonder de telles prétentions
(cf. CDAP GE.2018.0120 précité consid. 2d; GE.2014.0129 du 9 décembre 2015
consid. 2b;), sur lesquelles l'autorité intimée n'aurait guère pu statuer par
voie de décision (cf. GE.2018.0120 précité consid. 2d). Dans ce contexte, le
recourant ne peut faire valoir un intérêt juridique suffisant pour obtenir une
décision en constatation de droit concernant la poursuite des rapports de
service et du droit au traitement. Il lui appartient, s'il le souhaite, de
saisir par voie d'action la juridiction compétente pour connaître des
prétentions pécuniaires qu'il fait valoir contre la Commune de Lausanne. Dès
lors que le RPAC ne prévoit pas la procédure de l'action de droit administratif
(cf. art. 106 LPA-VD), c'est la juridiction civile ordinaire qui est compétente
pour statuer sur celles-ci (cf. art. 103 ss du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; GE.2022.0178 du 17 mars 2023
consid. 2c; GE.2018.0183 précité consid. 3c; GE.2018.0120 précité consid. 2d et
les références citées). Il en va de même du contentieux en responsabilité de l'Etat
(cf. CDAP GE.2014.0129 du 9 décembre 2015 consid. 2b). La loi sur la
responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16
mai 1981 (LRECA; BLV 170.11) règle la réparation des dommages causés
illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la
fonction publique cantonale ou communale (art. 1 al. 2 LRECA). Or, en vertu de
l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent – sous réserve
d'exceptions non réalisées en l'espèce – aux tribunaux ordinaires, soit à la
juridiction civile (art. 17 al. 1 LRECA).
En définitive, il y a lieu de retenir que la cour de
céans n'est pas compétente pour connaître des prétentions pécuniaires du
recourant. Au demeurant, on relèvera que rien dans le dossier ne permet
d'admettre que le recourant ne disposait d'une capacité de travail, même
résiduelle, que ce soit au moment où l'autorité intimée a rendu la décision
attaquée ou présentement. On ne voit ainsi pas en quoi le recourant pourrait
prétendre à sa réintégration au sein de l'autorité intimée. Partant, les
conclusions en constatation de la poursuite des rapports de service et en paiement
du traitement jusqu'au 31 août 2023 sont irrecevables.
5.
Il convient en revanche de statuer sur la conclusion en annulation de la
décision attaquée.
a) La décision entreprise résilie les rapports de
service liant l'autorité intimée et le recourant en raison de la fin du droit
au traitement de ce dernier, ceci en application des dispositions suivantes:
"Art. 45 – b) en cas de
maladie ou d’accident
1.
En cas d'absence pour
cause de maladie ou d'accident et jusqu'à la fin du mois au cours duquel est
rendue une décision par l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents
reconnaissant l'invalidité, le fonctionnaire a droit:
a) à son traitement entier pendant
deux mois d'absence au cours de la première année d'activité ;
b) à son traitement entier pendant
vingt-quatre mois d'absence dès la deuxième année.
2.
Ces prestations sont toutefois
diminuées de celles dont l'intéressé a bénéficié - le cas échéant - au cours de
la période de cinq ans précédant immédiatement la nouvelle absence pour le même
motif.
3.
La période de
référence de cinq ans est distincte pour chaque motif : maladie, accident
professionnel, accident non professionnel.
4.
La Municipalité peut
toujours faire dépendre le droit au traitement d'un contrôle effectué par un
médecin-conseil.
[...]
9.
Les dispositions du
présent article s’appliquent par analogie au fonctionnaire qui interrompt ou
reprend partiellement son activité.
[...]
Art. 72 bis – Résiliation des
rapports de service à l’échéance du droit au traitement
1.
Les rapports de
service du fonctionnaire sont résiliés à l’échéance du droit au traitement
selon l’article 45. La Commission paritaire n’est pas consultée.
2.
Le fonctionnaire qui
n’est plus à même d’occuper la fonction pour laquelle il a été nommé peut être
déplacé dans une autre en rapport avec ses capacités. Le traitement est celui
de la nouvelle fonction."
b) En l'espèce, le recourant a été absent de son
poste pour raisons médicales durant à tout le moins 504 unités, ce qu'il ne
conteste pas. Dès lors, son droit au traitement, en sa qualité de
fonctionnaire, s'est effectivement éteint, les motifs à l'origine des
incapacités de travail du recourant n'étant pas pertinents, comme l'a déjà
retenu le tribunal de céans. Il a notamment jugé que l'argument selon lequel la
maladie aurait été provoquée par les mauvaises conditions de travail n'était
pas pertinent sous l'angle de la validité de la résiliation des rapports de service.
Selon la jurisprudence, la résiliation est valable, dès lors qu'elle constitue
la conséquence réglementaire directe de la fin du droit au traitement, ce
indépendamment de tout autre motif (cf. CDAP GE.2022.0178 précité consid. 2b;
GE.2018.0183 précité consid. 2b; GE.2014.0129 précité consid. 4). Dans ces
conditions – d'ordre purement mathématique –, il sied de constater que le droit
au traitement du recourant en sa qualité de fonctionnaire s'est effectivement
éteint, les motifs à l'origine des incapacités de travail du recourant ou la
validité du licenciement n'étant pas pertinents sous cet angle. La résiliation
des rapports de travail par l'autorité intimée est ainsi valable, dès lors
qu'elle constitue la conséquence réglementaire directe de la fin du droit au
traitement du recourant après une incapacité de travail supérieure à
vingt-quatre mois, ce indépendamment de tout autre motif. A ce stade, la
décision de l'autorité intimée apparaît comme fondée en droit.
6.
Le recourant invoque cependant une violation de l'égalité de traitement
et une discrimination à raison de sa maladie, mentionnant explicitement la CDPH.
Il est fortement douteux qu'une telle conclusion soit (entièrement) recevable,
compte tenu de la compétence limitée (cf. supra consid. 4) de la CDAP en lien
avec le contentieux de la fonction publique lausannoise. Compte tenu de cette
recevabilité restreinte, seule la question de savoir si l'autorité intimée a
constaté à raison que le droit au traitement s'était éteint pourra être
examinée. Dans la mesure de recevabilité de ce grief, il devra être rejeté,
pour les motifs qui suivent.
a) Selon l'art. 8 Cst., tous les êtres humains
sont égaux devant la loi (al. 1); nul ne doit subir de discrimination du fait
notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de
sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou
psychique (al. 2). Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une
personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond
pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2).
La CDPH, entrée en vigueur pour la Suisse Ie 15
mai 2014, prévoit à son art. 5 que les États Parties reconnaissent que toutes
les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit
sans discrimination à I'égale protection et à l'égal bénéfice de la loi (par.
1); les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur Ie
handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective
protection juridique contre toute discrimination, quel qu'en soit Ie fondement
(par. 2); afin de promouvoir l'égalité et d'éliminer la discrimination, les
États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que
des aménagements raisonnables soient apportés (par. 3). Selon l'art. 1 par. 2
CDPH, par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et
effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
Sous le titre marginal "définitions",
l'art. 2 CDPH dispose qu'on entend par "discrimination fondée sur le
handicap" toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le
handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la
reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité avec les
autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales
dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres; la
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de
discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. Toujours selon
l'art. 2 CDPH, on entend par "aménagement raisonnable" les
modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge
disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation
donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice, sur
la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de
toutes les libertés fondamentales. L'interdiction de discrimination de I'art.
5.
par. 1 CDPH est directement justiciable (arrêt 8C_390/2019 du 20 septembre
2019.
consid. 6.3.2; Message du 19 décembre 2012 portant approbation de la
Convention du 13 d.embre 2006 relative aux droits des personnes handicapées,
FF 2013 613 ch. 2.1).
b) En l'espèce, le recourant ne substantifie guère
ses griefs relatifs aux violations de l'égalité de traitement (8 Cst.) et de la
CDPH. Il n'indique pas en quoi sa situation, à savoir son incapacité de travail
et la maladie qui l'a provoqué, aurait fait l'objet d'un traitement
discriminatoire. Il n'a pas établi que la fin des rapports de service à
l'échéance du droit au traitement serait constitutive d'une discrimination,
étant rappelé qu'il ne conteste ni avoir été en incapacité de travail, ni le
décompte des unités d'absence effectués par l'autorité intimée, ni avoir perçu
son traitement durant cette période, éléments qui peuvent ainsi être tenus pour
établis. Dès lors que le règlement applicable en l'espèce traite de manière
égale toutes les situations équivalentes, à savoir toutes les incapacités de
travail, il ne saurait être retenu une inégalité de traitement ou une
discrimination à l'égard du recourant. En effet, la discrimination invoquée par
le recourant consisterait alors à considérer toutes les personnes en incapacité
de travail comme discriminées.
Le recourant ne peut pas non plus être suivi
lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir mis en œuvre toutes les
mesures qui pouvaient l'être pour assurer sa reprise du travail et en
particulier de ne pas avoir organisé sa formation – qu'il dit avoir été prêt à
suivre – pour l'obtention du permis de cariste. D'une part, comme on l'a vu,
les dispositions du RPAC assurant précisément une protection contre la
résiliation des rapports de travail en cas de maladie ou d'accident et le droit
au traitement durant une période d'incapacité de 24 mois ne peuvent pas être
considérées comme discriminatoires. D'autre part, comme également vu
précédemment, dès lors que ces dispositions non discriminatoires sont
appliquées correctement, les motifs de l'incapacité de travail ne sont pas
déterminants par devant la CDAP pour savoir si la décision de résiliation des
rapports de service est intervenue de manière conforme au RPAC. Seul compte le
fait – incontesté en l'espèce – que le recourant a été en incapacité de travail
durant un nombre du jours égal ou supérieur à 504 unités. Enfin, dans la mesure
où le recourant a perçu son traitement durant une période correspondant à 504
unités, ce qu'il ne contexte pas, il a bénéficié des dispositions protectrices du
RPAC. Dans ce contexte, le recourant ne peut non plus être suivi lorsqu'il
indique que "[le RPAC serait] arbitraire en ce sens qu'il [violerait] le
sentiment de justice et d'équité".
Au final, compte tenu de la compétence limitée de la
CDAP (cf. supra consid. 4), en tant que le recourant reproche à l'autorité
intimée une violation de la CDPH et la responsabilité de son employeur dans les
atteintes à la santé ou à la personnalité qu'il allègue avoir subies, ses
griefs doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité. Le
RPAC ne confère pas de compétence spécifique à la municipalité pour statuer sur
le caractère abusif d'un licenciement ou sur le versement d'une indemnité après
la cessation des fonctions. Il s'agit en l'occurrence de conclusions purement
pécuniaires face auxquelles l'autorité intimée se trouve dans la même position
qu'un employeur privé et n'exerce aucune prérogative de puissance publique, de
sorte que seule la juridiction civile ordinaire est compétente. Ces conclusions
sortent finalement du cadre du litige, la décision entreprise se limitant à
constater la fin du droit au traitement du recourant et à prononcer la
résiliation des rapports de services qui en découle. Aucune disposition du RPAC
ne permet de fonder les prétentions en indemnités que le recourant semble
déduire de la violation alléguée de l'art. 8 Cst. ou de la CDPH.
En définitive, il y a lieu de retenir que la
résiliation des rapports de service du recourant, après une incapacité de
travail supérieure à 24 mois, est valable et il y a lieu de confirmer la
décision de l'autorité intimée.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable. Il ne sera pas perçu d'émolument de justice, la jurisprudence
du tribunal ayant fixé le principe selon lequel le contentieux de la fonction
publique communale bénéficie de la gratuité (cf. CDAP GE.2014.0129 du précité
consid. 6; GE.2010.0164 du 7 mars 2013 consid. 7). Il n'est pas alloué de
dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 9 septembre 2022 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments de justice.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juin 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. L'autorité intimée reçoit en outre une copie des
déterminations du recourant du 23 mai 2023.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.