PS.2005.0037
TA - PS.2005.0037 - 2005-05-11 - X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
11 mai 2005Français19 min
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N° affaire:
PS.2005.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 11.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
IMPORTANCE NOTABLE
CONSTATATION DES FAITS
APPLICATION DU DROIT
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION DE LA PRESTATION
INEXACTITUDE MANIFESTE
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LPGA-25
LPGA-25-2
LPGA-53-2
Résumé contenant:
En vertu de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Les indemnités indûment touchées doivent alors être restituées, à moins que l'assuré les ait perçues de bonne foi et que leur remboursement le mette dans une situation difficile. La notion d'erreur manifeste n'est pas définie. Elle peut porter sur une constatation inexacte des faits ou une application erronée du droit. L'importance notable que peut revêtir la rectification s'apprécie en fonction du montant des prestations en cause. En l'espèce, les conditions d'une révision sont données. La caisse était légitimée à réclamer à l'assurée la restitution des montants indûment perçus.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; Mme Dina Charif Feller
et M. Marc-Henri Stoeckli. Greffier: M. Pierre-Yves Brandt
recourante
A.________, à 1********, représentée par Protection Juridique CAP, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision sur opposition de la Caisse
cantonale de chômage du 11 janvier 2005 (restitution d'indemnités de chômage)
Vu les faits suivants
A.
A.________ est mariée et mère de deux enfants nés en 1996
et 1999. Le 1er octobre 2001, elle a été engagée à plein temps en
qualité d'ouvrière qualifiée au service de l'entreprise X.________ SA, à 2********.
En 2002, cette activité lui a permis de réaliser un revenu brut de 3'700 fr.,
servi treize fois l'an.
Le 16 décembre 2002, elle a été licenciée pour cause
de restructuration économique avec effet au 31 mars 2003.
B.
Le 21 janvier 2003, A.________ s'est inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'ORP d'Orbe. Parmi les informations figurant
dans la banque de données Plasta, on relève en particulier qu'elle recherchait
un emploi d'employée d'atelier selon un temps de travail de 60%. Par sa
signature apposée au pied de la confirmation d'inscription, elle a confirmé
l'exactitude des renseignements donnés.
Un entretien de conseil a eu lieu le 3 mars 2003 entre
A.________ et le conseiller en charge de son dossier au sein de l'ORP. Le
procès-verbal établi à cette occasion comporte en particulier la mention
suivante: "- inscription normale à 60%".
A.________ a revendiqué le bénéfice de
l'assurance-chômage à partir du 1er avril 2003. Sur le formulaire
qu'elle a rempli à cet effet le 3 avril 2003, elle a indiqué être disposée et
capable de travailler à temps partiel, pour une activité correspondant au
maximum à 60% d'un plein temps (ch. 3). Elle a attesté d'une aptitude au
placement à 60% (ch. 4).
Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er
avril 2003 au 31 mars 2005. D'avril à décembre 2003, elle a été indemnisée sur
la base d'un gain assuré de 4'008 fr. 35, correspondant à un taux d'activité de
100%.
C.
De janvier 2003 à janvier 2004, A.________ a effectué des
recherches d'emplois, qui n'ont donné aucun résultat positif. Les formulaires
justificatifs remplis par l'intéressée ne contiennent aucune indication quant
aux taux d'activité proposés pour ces différentes postulations.
A compter du 23 février 2004, A.________ a travaillé
au service de l'entreprise Y.________ SA, à 3********. Il s'agissait d'une
mission temporaire qui l'occupait à plein temps. Le 1er juin 2004,
l'employeur l'a engagée pour une durée indéterminée.
D.
Dans le courant du mois de janvier 2004, le Seco a procédé
à une révision des dossiers de la Caisse. A cette occasion, il a constaté que
l'assurée avait été indemnisée sur la base d'un plein temps alors qu'elle avait
indiqué rechercher un emploi à 60%. Cela étant, le gain assuré (Fr. 4'008)
aurait dû être calculé en fonction de ce taux d'activité réduit (60%), ce qui aurait
représenté un montant de 2'405 francs; il suit de là que A.________ aurait
indûment perçu un montant brut de 11'642 fr. 70 représentant la différence
entre l'indemnité journalière versée (Fr. 147.75) et celle qui lui était due
(Fr. 88.65) sur une période de 197 jours indemnisés.
Le 4 mai 2004, la Caisse a rendu une décision aux
termes de laquelle A.________ a été invitée à restituer un montant de 10'603
fr. 95 correspondant aux montants nets qu'elle aurait indûment perçus.
Le 10 mai 2004, A.________ a fait opposition à la
décision de la Caisse en expliquant notamment qu'elle recherchait en réalité un
emploi à plein temps et que le taux de 60% correspondait en réalité à ce
qu'elle était prête à accepter plutôt que de demeurer à la charge de
l'assurance-chômage.
Par décision du 11 janvier 2005, la Caisse a rejeté
l'opposition déposée par A.________ et confirmé la décision entreprise. Pour
l'essentiel, elle s'est fondée sur les formulaires remplis par l'assurée.
E.
Par acte du 11 février 2005, A.________ a recouru à
l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et à ce que la Caisse soit condamnée à
verser les indemnités dues à son assurée pour la période de janvier et février
2004 sur la base d'un gain assuré de 4'008 francs.
La Caisse n'a pas procédé dans le délai qui lui
avait été imparti à cet effet. Elle a toutefois déposé des déterminations en
date du 4 avril 2005, aux termes desquelles elle a conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision entreprise.
Par courrier du 8 avril 2005, la recourante a
sollicité que cette écriture, déposée hors délai, soit retranchée du dossier.
Elle a également déclaré renoncer à la tenue de débats oraux.
1.
La recourante demande le retranchement des déterminations
de la Caisse au motif que celles-ci auraient été déposées tardivement. Force est
toutefois de constater que l'écriture contestée n'apporte aucun élément nouveau
par rapport aux considérants de la décision entreprise. Dans ces conditions, le
tribunal peut se dispenser de statuer sur cette question, qui n'a aucune
influence sur l'issue du recours.
2.
La question litigieuse porte sur la détermination du gain
assuré qui fonde le montant de l'indemnité journalière.
a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il
est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. 1 LACI). En vertu
de l'art. 10 al. 1 LACI, est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un
rapport de travail et qui cherche à exécuter une activié à plein temps. Est
réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de
travail et cherche à n'exécuter qu'une activité à temps partiel (al. 2 let. a)
ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité
à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (al. 2
let. b). La notion d'occupation à temps partiel vaut pour toute activité,
régulière ou non, au service d'un employeur, qui est exercée à l'heure, à la
demi-journée, à la journée partielle ou encore par périodes alternées (v. ATF
121 V 165, cons. 2c; 121 V 336 cons. 1; G. Gehrards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Berne 1988, n° 25 ad art. 10, p. 127).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que
la recourante était disposée à travailler à 60% et non à plein temps. C'est en
ce sens qu'elle a rempli sa demande d'indemnités de chômage. Le document ne
laisse pas la place au doute sur ce point. Les informations inscrites dans la
banque de données Plasta, dont elle a attesté de l'authenticité par sa
signature, mentionnent également qu'elle recherchait un emploi à 60%. Le
compte-rendu de l'entretien de conseil du 3 mars 2003 va dans le même sens. La
thèse du malentendu soutenue par la recourante se heurte donc aux indications
concordantes qui ressortent de ces différentes pièces. Au demeurant, les
questions figurant dans le questionnaire de demande d'indemnités et les
rubriques de l'inscription Plasta sont dépourvues d'ambiguïté à ce sujet. Quant
au fait que la recourante ait travaillé à plein temps jusqu'à son licenciement
et depuis le mois de février 2004, cet argument n'est pas relevant. Il lui était
en effet loisible de modifier son taux d'occupation, tant à l'ouverture de son
droit aux indemnités qu'après une année de chômage. Quant à savoir si elle a -
exclusivement ou principalement - recherché des postes à plein temps, cela ne
ressort pas des pièces du dossier. Les formules de recherches d'emploi ne
contiennent aucune indication à cet égard.
Dans ces conditions,on doit tenir pour établi que la
recourante avait indiqué une aptitude au placement à 60% et non à plein temps.
3.
Il convient ensuite de se demander si la Caisse était en
droit de revenir sur ses décisions arrêtant le montant du gain assuré et de
l'indemnité journalière, pour ensuite demander la restitution des prestations
indûment versées.
a) Dès qu'une décision n'est plus susceptible de
recours ordinaire - soit que le délai de recours soit échu sans avoir été
utilisé, soit que l'autorité de dernière instance se soit prononcée -, elle
bénéficie de la force de chose décidée (ou autorité formelle de chose décidée).
L'application du régime qu'elle établit est conforme à l'ordre juridique, même
si, en réalité, il est permis de penser que la décision est viciée (P. Moor,
Droit administratif, vol II, Berne 2002, § 2.4.1, p. 323).
Dans le domaine des assurances sociales, la jurisprudence
avait admis plusieurs exceptions au principe de la force matérielle de chose
jugée des décisions entrées en force (ATF 119 V 475, cons. 1), notamment en cas
d'erreur manifeste revêtant une importance notable (v. à cet égard ATF 126 V
23, cons. 4a; 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid.
2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités; ATF 119
précité; ATF 119 V 183; 117 V 13 consid. 2a; 116 V 62 consid.
3a; 115 V 186 consid. 2c; arrêts du Tribunal administratif, PS 94/084, PS 95/042,
tous deux du 17 mai 1995; v. également Ulrich Meyer-Blaser, Die Abänderung
formell rechtskräftiger Verwaltungsverfüngen in der Sozialversicherung, ZBl
1994, pp. 337 ss; Ueli Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen
Verfügung nach der Rechtsprechung des EVG, SZS 1991, p. 132; Peter Saladin,
Wiedererwägung und Widerruf formell rechtskräftiger Verfügungen, in Mélanges
pour le 75e anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 113). Depuis le 1er
janvier 2003, ces principes ont été concrétisés par l'art. 53 al. 2 LPGA, dont
la teneur est la suivante:
"L'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable."
S'agissant de l'indemnité de chômage, l'art. 95 al.
1 LACI prévoit que la demande de restitution des prestations versées par
l'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA. Selon cette disposition, les
prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne
pouvant cependant pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
b) La jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances ne définit pas la notion d'erreur manifeste.
aa) Les arrêts rendus se réfèrent simplement au
caractère "sans nul doute erroné" de l'acte, qui est apprécié au
regard des circonstances d'espèce. Ainsi, dans un arrêt du 25 février 1976 (ATF
102 V 13, cons. 3a), le TFA a exposé que la reconsidération de décisions passées
en force ne saurait intervenir que dans les cas où il s'agit de corriger les
erreurs grossières de l'administration sous peine de porter atteinte de manière
injustifiée à la sécurité du droit. Dans cette espèce, la décision litigieuse
se fondait sur des indications non équivoques du médecin traitant. Les
renseignements fournis trois ans plus tard par ce même praticien n'étaient pas
aptes à établir que la décision litigieuse était fondée sur une erreur
manifeste. Dans un arrêt du 24 novembre 1977 (ATF 103 V 126, cons. 1a), le TFA
a considéré que le calcul d'une rente AVS qui ne respectait pas les
dispositions légales en la matière devait généralement être considéré comme
manifestement erroné (solution rapportée par U. Kieser, op. cit., SZS 1991 p.
132, spéc. 135). Dans un arrêt du 4 février 1991 (ATF 117 V 8, cons. 2c/aa), le
TFA a admis l'existence d'une erreur manifeste pour un calcul de rente AI qui
n'avait pas tenu compte de faits déterminants. Dans un arrêt du 22 décembre
1993 (ATF 119 V 475, cons. 2 et 3), le TFA a admis l'existence d'une erreur
manifeste de la part de l'auteur de la décision. Il a fait grief à l'autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte de rapports médicaux selon lesquels
l'assurée n'était pas à même d'étendre son activité professionnelle. Partant de
l'idée inexacte qu'il s'agissait d'une circonstance dépourvue de toute portée,
elle avait basé son raisonnement sur une fausse prémisse et, partant, mal
appliqué le droit. En effet, l'évaluation inexacte de l'invalidité, en raison
d'une fausse application de ces principes, jugés fondamentaux, devait être
considérée comme étant sans nulle doute erronée, au même titre que le serait un
calcul de rente contraire à la loi. Dans un arrêt du 18 février 2000 (ATF 126 V
23), le TFA a estimé que la caisse maladie n'était pas en droit de réclamer la
restitution de prestations versées en faveur d'un assuré. Celui-ci avait été
hospitalisé une première fois jusqu'en juillet 1996; mais, son état de santé
s'était ensuite dégradé, ce qui avait rendu nécessaire une nouvelle
hospitalisation. Sur le vu du certificat médical établi par le médecin
traitant, rien ne permettait de penser que la décision de la caisse d'accorder
ses prestations était entachée d'inexactitude manifeste. Le TFA a ensuite
considéré que les conditions d'une révision procédurale n'étaient pas données
non plus. Au moment où la caisse avait rendu sa décision d'octroi des
prestations, les faits pertinents étaient connus, car elle était déjà en
possession d'un rapport médical et d'un avis détaillé du médecin-conseil.
bb) Pour sa part, la doctrine semble avoir renoncé à
définir la notion d'erreur qualifiée; elle se limite le plus souvent à renvoyer
aux décisions rendues dans les cas d'espèce. Ainsi, U. Kieser rappelle-t-il que
l'erreur doit être grossière (Die Abänderung, p. 135), condition restrictive
qui permet de tenir compte de l'intérêt opposé à la sécurité du droit (op.
cit., p. 143) ou à tout le moins indubitable ("es darf kein vernünftiger
Zweifel möglich sein", in ATSG-Kommentar, Zurich/Bâle/Genève 2003, § 20 ad
art. 53, p. 538). Pour leur part, P. Moor (op. cit., p. 346) et A. Grisel
(Traité de droit administratif, vol I, Neuchâtel 1984, p. 441) se réfèrent au
caractère manifeste de l'erreur. A. Maurer (Schweizerisches Sozialversicherungsrecht,
vol. I, Berne 1983, § 24, p. 478) distingue seulement la décision sans nul
doute erronée de la décision nulle (i.e. entachée de vices particulièrement
graves) et renvoie à la jurisprudence du TFA pour le surplus. Pour T. Locher
(Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berne 1997, § 1.1.3, p. 362), le
critère retenu par la jurisprudence signifie que la décision doit être entachée
d'erreur grossière ("grob fehlerhaft", avec réf. à l'ATF 109 V 113,
cons. 4c, dans lequel le TFA avait notamment contesté le caractère grossier
d'une erreur dans l'appréciation par l'autorité du degré d'invalidité de
l'assurée); en règle générale, on ne se trouvera pas dans le cas d'une décision
sans nulle doute erronée lorsque le vice est lié à l'exercice du pouvoir d'appréciation.
cc) La loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (RS 830.1; ci-après: LPGA) n'apporte pas de précision
particulière à ce sujet, car elle s'est contentée de codifier les critères
définis par la jurisprudence (v. Groupe de travail de la société suisse de
droit des assurances, Rapport sur une partie générale du droit des assurances
sociales, Berne 1984, pp. 32 et 53; U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 33 ad art. 53,
p. 542). L'objectif des auteurs du projet était pour l'essentiel de régler ces
questions de manière uniforme.
dd) On peut cependant admettre que la nécessité de
revenir sur une décision entrée en force résulte toujours d'une contradiction
entre ce qui a été décidé et l'état de fait et/ou l'application des bases juridiques
pertinentes. En d'autres termes, l'erreur manifeste peut aussi bien résulter
d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits et leur
appréciation (v. U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 348; U. Kieser, op. cit., p.
134; le même, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999,
§ 608, p. 297; P. Saladin, op. cit., p. 118).
Le caractère sans nul doute erroné d'une décision
peut résulter tout d'abord d'une constatation inexacte des faits qui, par
contrecoup, débouche sur une solution erronée en droit. Ici, l'on doit
s'inspirer de concepts voisins comme celui, utilisé à l'art. 105 al. 2 OJ, de
"faits ... manifestement inexacts ou incomplets" ou la notion
d'inadvertance manifeste de l'art. 136 lettre d OJ (la reconsidération serait
ainsi ouverte en cas d'inadvertance manifeste d'une caisse de chômage, alors
que celle-ci ne pourrait pas se prévaloir d'une telle erreur - qui serait son
propre fait - pour invoquer la révision).
Une décision peut apparaître également comme sans
nul doute erronée sur le plan du droit. A lire la jurisprudence évoquée plus
haut, tel est le cas lorsque la décision en question ignore une règle du droit
positif (à tout le moins lorsque l'interprétation de celle-ci apparaît
clairement). Il en va de même lorsque la décision en question ignore une
jurisprudence qui arrête une interprétation claire des dispositions légales ou
réglementaires (il arrive fréquemment que cette jurisprudence confirme des
directives du Seco; ou alors, une telle jurisprudence est diffusée par le Seco
auprès des organes d'application, voire complétée sur certains points).
Cependant, il arrive fréquemment que la pratique du Seco fasse l'objet de
critiques du Tribunal fédéral des assurances (voir à ce sujet DTA 1998, 125);
en d'autres termes, on ne saurait d'emblée tenir pour sans nul doute erronée
une décision qui s'écarterait de la pratique "codifiée" par le Seco.
De même, il arrive que le Tribunal fédéral des assurances procède à des changements
de jurisprudence; dans une telle hypothèse, on peut se demander si la décision
qui se conforme à l'ancienne jurisprudence peut véritablement être qualifiée de
sans nul doute erronée, fût-ce après l'adoption de la nouvelle jurisprudence.
En d'autres termes, si le Tribunal fédéral des assurances hésitait quant à la
solution à donner à un problème, il n'est pas évident de considérer que l'une
des solutions possibles puisse être qualifiée de manifestement incorrecte.
Quoi qu'il en soit, la jurisprudence récente retient
que, pour apprécier si une reconsidération se justifie en raison du caractère
sans nul doute erroné de la décision, il faut se fonder sur la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la
pratique en vigueur à l'époque; un changement de pratique ne permet en principe
pas de considérer la pratique antérieure comme étant sans nul doute erronée
(ATF 125 V 383, cons. 3 et les réf. citées).
c) La rectification revêt une importance notable en
fonction du montant des prestations en cause ; mais la jurisprudence a
précisé que le caractère important d’une rectification ne peut être déterminé
sur la base d’un montant maximum fixé de manière générale. Il a toutefois été
jugé qu’une créance en restitution d’un montant de 706 fr. était suffisamment
importante (DTA 2000 n°40 p. 28). Plus récemment, le Tribunal administratif a
considéré qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant
négligeable ou de faible importance (PS 2004.0200 du 28 janvier 2005 et la
référence aux exemple cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art. 53, p.
539).
d) En l'espèce, les conditions d'une révision des
décisions fixant le gain assuré de la recourante pour les périodes de contrôle
des mois d'avril à décembre 2003 sont remplies. En effet, les indemnités
versées en faveur de la recourante se fondaient sur une appréciation erronée
des documents établis à l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation. Le fait de
retenir que la recourante pouvait prétendre à une pleine indemnité, alors
qu'elle se disait disposée à travailler à 60%, constitue une erreur de fait caractérisée
de la part de la Caisse.
Par ailleurs, l'importance des montants en cause est
largement supérieure aux exemples cités dans le considérant 2c ci-dessus. Cela justifie
également que l'autorité reconsidère sa décision. Ce point n'ayant pas
expressément été contesté, il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus en
détail.
e) Il suit de là que la Caisse était légitimée à
reconsidérer sa décision et à exiger le remboursement des montants indûment
perçus.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et au maintien de la décision entreprise. Le présent arrêt peut être
rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Compte tenu de l'issue de la procédure,
la recourante ne saurait prétendre à l'allocation de dépens (art. 61 let. g
LPGA).
5.
La recourante conserve la possibilité de demander la
remise de l'obligation de restituer les montants exigés par la Caisse, pour
autant que les conditions des art. 95 al. 1 LACI, 25 LPGA et 4 OPGA soient
remplies.
La demande de remise doit être présentée par écrit.
Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposées au plus
tard 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt (art. 4 al. 4
OPGA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale
de chômage le 11 janvier 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.